Статей в номере: 38
Самый читаемый автор номера: Вилкова Т.Ю.
Адигамова Ю.И.
Аннотация:
В статье анализируется уголовно-процессуальная специфика возбуждения уголовных дел
в отношении члена избирательной комиссии с правом решающего голоса, зарегистрированного канди-
дата в депутаты и кандидата в Президенты РФ. Возбуждение уголовных дел в отношении отдельной
категории лиц практически всегда вызывает значительный общественный резонанс, а избирательные
кампании, в свою очередь, зачастую имеют политическую окраску. Ввиду непрекращающейся дискуссии
в уголовно-процессуальной науке по вопросу ликвидации стадии возбуждения уголовного дела, а также с
учетом закрепления в УПК РФ особенностей производства в отношении особой категории лиц, считаем
необходимым придерживаться точки зрения сторонников ее сохранения. Это позволит обеспечить
конституционные и уголовно-процессуальные гарантии этих лиц. Теоретическую и методологическую
основу данного исследования составляют комплексный и системный подход к изучению нормативно-
правовых актов, регламентирующих особый правовой статус отдельных участников избирательного
процесса. Поскольку положения гл. 52 УПК РФ являются скорее исключением из принципа равенства всех
перед законом или судом, предложено дополнить уголовно-процессуальное законодательство нормой,
закрепляющей пределы действия особого правового статуса отдельных лиц. По результатам мони-
торинга избирательного законодательства субъектов РФ предложены изменения в Кодекс Республики
Башкортостан о выборах.
Автор: Адигамова Ю.И.
Рубрика:
Материалы конференции
Аннотация:
Неттинг — новое понятие для России. Он является важнейшим компонентом хеджирова-
ния рисков срочных сделок с производными финансовыми инструментами (деривативами). На между-
народном рынке внебиржевых деривативов и развитых национальных рынках между двумя контраген-
тами обычно заключается не одна-единственная, а целый ряд сделок. В таких случаях стороны заклю-
чают рамочный договор, так называемое генеральное соглашение (Master Agreement), за основу кото-
рого берутся типовые международные договоры. Ранее судебные инстанции причисляли все сделки с
деривативными договорами к сделкам из игр и пари, лишая судебной защиты все стороны — как истца,
так и ответчика, что противоречило европейской и американской судебной практике. Соответствен-
но, применения процедуры неттинга в европейской модели не существовало, и в российском праве она
не применялась. Использованы эмпирический и формальный методы исследования, которые позволили
перейти на новую ступень в научном познании права в сфере рынка ценных бумаг и деривативных дого-
воров, а также классифицировать и систематизировать знание в области ликвидационного неттинга.
Новизна состоит в описании процедуры неттинга в деривативных сделках, поскольку исследований на
данную тему не проводилось, научных работ написано не было. В связи с изложенным данная работа
является уникальным исследованием в области определения правовой квалификации ликвидационного
неттинга в российском законодательстве, позволяющим определить процедуру прекращения обяза-
тельств по деривативным договорам.
Автор: Греков М.Н.
Рубрика:
Предпринимательское право
Аннотация:
Предмет исследования — закономерности образования психодерматоглифических связей и
диагностики морфологии папиллярных узоров, с целью использования этих закономерностей в процессе
идентификации и диагностики психических свойств и состояний в криминалистике. Анализ психодер-
матоглифических связей, их междисциплинарная значимость, позволяет дифференцировать частные
признаки папиллярных узоров, опосредующие диагностические критерии психической нормы, субнормы
и мозговой патологии. Построение психологического профиля лиц с различной нозологической отяго-
щенностью связано с применением соответствующих приемов картирования пальцевого отпечатка.
Картирование папиллярного узора представлено в рамках динамической локализации высших психиче-
ских функций и функциональной нейроморфологии. Теоретической основой диагностических возмож-
ностей пальцевой дерматоглифики является четкое представление о норме и патологии гребневой
кожи в системе психодерматоглифических связей. Методологическую основу исследования составляют
положения диалектического метода, системный подход к построению психологического профиля в кри-
миналистке. Для решения задач дифференциальной диагностики психической патологии, субнормы и ус-
ловной нормы при локальных поражениях головного мозга применяются различные картометрические
приемы. Они направлены на получение диагностической информации о возможных нарушениях высших
психических функций, опосредующих проблемы социальной адаптации и поведения. Различные приемы
картирования отпечатка пальца основаны на современных достижениях нейроморфологических (стро-
ение мозга) методов исследования. Психодерматоглифика представляет собой новый вид исследований
в рамках криминалистической диагностики и является разделом криминалистической дерматоглифи-
ки. Психодерматоглифические связи, выявляемые психодерматоглифическим методом, построены на
интегрально-интегративных корреляциях объекта (отпечатки пальцев рук) следоносителя, морфоло-
гии головного мозга, нозологической отягощенности и особенностей психического склада. Психодерма-
тоглифический метод основан на соотношении стереотаксической топологической модели структур
головного мозга и морфологии пальцевого отпечатка (первый правый, первый левый). Для психодер-
матоглифики отпечатки первых пальцев рук выступают в качестве маркеров морфологии головного
мозга. Статистические и морфологические корреляции папиллярных линий, частных признаков папил-
лярного узора представлены как объекты междисциплинарного исследования для выявления и анализа
индивидуальных особенностей функционирования головного мозга. Результатом анализа является по-
строение психологического профиля преступника.
Автор: Бадиков К.Н.
Рубрика:
Криминалистика и судебная экспертиза
Бабкова Г.О.
Аннотация:
Предмет исследования — характер и степень влияния собственноручных законопроектов по
обновлению уголовного права и процесса Екатерины II («Уголовное уложение», «Порядок исследования и
суда уголовного дела») на уголовное право второй половины XVIII в.; трансформация смыслового содер-
жания понятия «уголовное преступление», терминов, определяющих имущественные правонарушения,
и системы следующих за них санкций, а также принципы и методы рецепирования основных положений
трактата английского правоведа У. Блэкстоуна «Комментарии на английские законы» в законодатель-
стве 1780-х гг. В основе исследования лежит сравнительно-исторический метод, предполагающий необ-
ходимость выявления внутренне присущих источнику причинно-следственных связей через реконструк-
цию ментальных и мировоззренческих установок автора источника. Настоящее исследование впервые
констатирует факт значительного влияния уголовно-процессуальных проектов Екатерины II на разви-
тие уголовного законодательства 1780-х гг. Сравнительный анализ законопроектов Екатерины II и указа
«О суде и наказаниях за воровство разных родов» 1781 г. и «Устава благочиния» 1782 г. свидетельствует
о том, что в законодательстве 1780-х гг. получил юридическую силу ряд положений проектов импера-
трицы по обновлению уголовного права и процесса. Указ «О суде и наказаниях за воровство разных родов»
вводил в действие раздел проекта «Уголовного уложения» о преступлениях против собственности, пред-
лагая, с опорой на «Комментарии на английские законы» У. Блэкстоуна, совершенно новую в сравнении с
предшествующей традицией систему санкций за незначительные имущественные преступления. В ее ос-
нове лежала идея о необходимости перевоспитания преступного элемента через труд и о привитии ему
уважения к собственности в целом. Под влиянием проекта «Уголовного уложения» в «Уставе благочиния»
были предложены новые классификационные принципы градации уголовно наказуемых деликтов, а также
впервые в истории русского права появились новые категории уголовно преследуемых деяний — «уголов-
ные преступления» против личности («личные»), «обитания», «имения», «правосудия», «народной ти-
шины», «общей народной торговли». Предлагавшийся в уставе алгоритм проведения предварительного
следствия был прямой реализацией части положения проекта Екатерины II «Порядок исследования и суда
уголовного дела». Значимость указанных новаций состояла в том, что они унифицировали и вводили чет-
кие дефиниции различных видов «уголовных преступлений» и посягательств на имущество. Через очер-
чивание круга посягательств была предпринята попытка законодательного конструирования понятия
движимого имущества, а также уточнены значения терминов «воровство», «грабеж», «кража» и «мо-
шенничество». С одной стороны, это элиминировало «несходства» в трактовке уголовно преследуемых
правонарушений, а с другой, способствовало созданию единого правового поля, в рамках которого ясно
обозначалось намерение власти взять под защиту как отдельного индивидуума вне зависимости от его
социального статуса, так и принадлежащего ему права собственности.
Автор: Бабкова Г.О.
Рубрика:
История права
Бородинова Т.Г.
Аннотация:
Предмет исследования в настоящей статье составляют теоретические основы, истори-
ческие предпосылки формирования, современная правовая регламентация специфических особенностей
пересмотра приговора, постановленного на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Непо-
средственному исследованию подвергаются вопросы, касающиеся предмета апелляционного пересмотра
приговоров, постановленных на основании вердикта присяжных заседателей, апелляционных оснований от-
мены названных приговоров. Наряду с анализом современного реформированного уголовно-процессуально-
го законодательства, автор обращается и к историческому опыту реализации института пересмотра
приговоров, постановленных на основе вердикта присяжных, нашедшему отражение в Уставе уголовно-
го судопроизводства Российской империи. В процессе написания статьи автором использовался комплекс
общенаучных и специальных методов познания правовой действительности, включающий следующие ме-
тоды: логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, исторический, формально-логический.
Научная новизна работы заключается в том, что автор по-новому подходит к решению вопроса об опреде-
лении предмета судебного разбирательства в апелляционном порядке, предлагая рассматривать его через
призму дифференциации порядка пересмотра приговоров, постановленных в условиях различных порядков
уголовного судопроизводства, в связи с чем предлагается внесение соответствующих изменений в УПК РФ.
В качестве нового предложения выступает предложение автора о дополнении ст. 217 УПК РФ в части вклю-
чения в перечень обязанностей следователя разъяснять и особенности пересмотра приговоров, постанов-
ленных судом присяжных. Автор высказывает и аргументирует положение об обусловленности специфики
пересмотра приговора, постановленного на основании вердикта присяжных заседателей, специфическими
особенностями его вынесения в суде с участием присяжных заседателей.
Автор: Бородинова Т.Г.
Рубрика:
Тема номера
Аннотация:
Предметом исследования выступают историко-методологические предпосылки зарожде-
ния, формирования и развития специальных знаний в дореволюционной России как важнейшего процессу-
ального института, устанавливающего основания участия сведущих лиц в раскрытии и расследовании
преступлений, а также условия применения этих знаний в уголовном процессе. История зарождения и
развития института специальных знаний имеет не только самостоятельное значение, но и позволяет
создавать научно обоснованные ориентиры как для теоретических исследований в области уголовно-про-
цессуального права, криминалистики, общей теории судебной экспертизы и ряда других юридических наук,
так и для практикующих юристов, именно поэтому в настоящее время в специальной литературе име-
ется множество научных публикаций, посвященных вопросам формирования и становления института
специальных знаний, выявлению их роли и значения при раскрытии и расследовании преступлений в ту или
иную историческую эпоху. Использовались общенаучные (анализ, синтез, абстрагирование, дедукция и ин-
дукция) и частнонаучные методы, в том числе исторический, социологический, формально-юридический,
описательно-аналитический, системно-структурный, статистический методы анализа и объяснения
правовых явлений, а также иные частнонаучные методы и приемы. На основе проведенного исследова-
ния автор пришел к выводу о том, что институт специальных знаний зародился в далеком прошлом,
исторически складывался на протяжении нескольких сотен лет в соответствии с меняющимися к нему
требованиями со стороны общества, а также государственных органов и негосударственных структур.
Кратко рассмотрев историю возникновения и развития института использования специальных знаний
при раскрытии и расследовании преступлений в дореволюционной России, автор предлагает выделить
три самостоятельных этапа в процессе обособления деятельности сведущих лиц в самостоятельный
вид человеческой деятельности: 1) первый этап, протекавший до начала XVI в., характеризовался крайне
редким использованием специальных, преимущественно медицинских, знаний лицами, порядок привлече-
ния которых в нормативных документах практически не закреплялся и не регламентировался; 2) на вто-
ром этапе, занявшем несколько столетий, с XVI по вторую половину XIX в., в связи с широкомасштабным
развитием естественных наук, обусловивших возможность привлечения сведущих лиц к процессу рассле-
дования и раскрытия преступлений, область применения специальных знаний существенно расширилась;
3) третий этап, охватывающий вторую половину XIX — начало XX вв., выделяется в связи с появлением
нового самостоятельного субъекта судебно-экспертной деятельности — экспертного учреждения.
Автор: Светличный А.А.
Рубрика:
Материалы конференции
Таева Н.Е.
Аннотация:
Формирование антикоррупционного мировоззрения у школьников и студентов является
одной из эффективных мер профилактики коррупции в обществе. В статье изучается проблема форми-
рования антикоррупционного мировоззрения учащихся как одного из важнейших компонентов воспита-
тельного и образовательного процесса на современном этапе. Анализируется нормативная база анти-
коррупционного образования, а также конкретные программы, принятые в субъектах РФ, по реализа-
ции в образовательном процессе антикоррупционной составляющей. Сделан вывод о необходимости
разработки единых концептуальных подходов к формированию антикоррупционного мировоззрения
учащихся. Выделены основные направления, которые следует учитывать при разработке такой кон-
цепции. К таким направлениям относятся: создание соответствующей нормативно-правовой базы;
обучение и подготовка педагогических кадров, способных осуществлять формирование антикоррупци-
онного мировоззрения учащихся; материально-организационные меры; взаимодействие с института-
ми гражданского общества.
Автор: Таева Н.Е.
Рубрика:
Юридическое образование
Неретина Н.С.
Аннотация:
В статье идет речь об истории судебных экспертиз, их возникновении и развитии. Просле-
живается процесс зарождения различных родов и видов экспертиз с первой половины XVIII в. до начала ХХ в.
На примере судебно-бухгалтерской, автороведческой, судебно-баллистической и взрывотехнической
экспертизы рассматривается история обращения к сведущим лицам в целях осуществления правосу-
дия, а также исследуются источники, регламентирующие судебные экспертизы различных родов и ви-
дов как в России, так и за рубежом. Приводятся примеры обращений следователей и судей к известным
ученым для производства экспертиз различных родов и видов. Отдельное внимание в работе уделено
эволюции судебных экспертиз в связи с развитием научно-технической мысли: затрагиваются особен-
ности возникновения и развития судебной идентификации на примере антропометрии, дактилоскопии
и метода составления словесного портрета. Отдельно рассматривается вопрос возникновения и раз-
вития судебной фотографии. Приводятся данные о появлении криминалистических лабораторий, о на-
чале формирования судебно-экспертных учреждений.
Автор: Неретина Н.С.
Рубрика:
Криминалистика и судебная экспертиза
Сычев Д.А.
Аннотация:
Статья посвящена исследованию генезиса и развития функций уголовного преследования и
надзора в процессуальной деятельности прокурора в ходе досудебного производства по законодатель-
ству Российской империи. Через анализ эволюции правовых норм, регламентирующих деятельность
прокурора (от создания должности генерал-прокурора до формирования судебной системы на основе
Устава уголовного судопроизводства 1864 г.), раскрывается ее сущностное содержание. Устанавлива-
ется, что одновременное осуществление надзора и обвинения были неотъемлемыми чертами, прису-
щими сформировавшемуся институту прокурора в Российской империи и его эффективной деятельно-
сти в досудебном уголовном процессе. Обосновывается тезис о том, что соотношение и соподчинен-
ность на этом этапе надзорной функции и функции уголовного преследования зависит прежде всего от
включения и развития начал состязательности в досудебное производство и их соотношения с нача-
лами розыска. Методологической основой исследования является диалектический метод познания. На-
ряду с ним в ходе исследования используются системный, сравнительно-правовой, логико-юридический и
исторический методы научного исследования. Новизна заключается в комплексном историко-правовом
исследовании содержания и реализации прокурором функций надзора и уголовного преследования в досу-
дебных стадиях уголовного процесса по законодательству Российской империи. С учетом анализа право-
вых источников, сравнения научных точек зрения дореволюционных и современных авторов делается
вывод о формировании в дореволюционной России прокурора как процессуальной фигуры, одновременно
осуществляющей в ходе досудебного производства две функции: уголовное преследование и надзор.
Автор: Сычев Д.А.
Рубрика:
Материалы конференции
Сергеева Д.Б.
Аннотация:
Представленная статья посвящена системному анализу положений Устава уголовного су-
допроизводства 1864 г. и действующего УПК Украины 2012 г. с целью выявления влияния идей Устава
уголовного судопроизводства на развитие института негласных следственных (розыскных) действий
согласно уголовному процессуальному законодательству Украины. Исследованы положения Устава, ко-
торые были основанием становления, развития и, в конечном итоге, нормативно-правового закрепле-
ния в современном уголовном процессуальном законодательстве Украины института негласных след-
ственных (розыскных) действий. Методологически в представленной статье на основе системного
подхода используются диалектический метод, историко-правовой и сравнительно-правовой методы.
Научная новизна исследования определяется тем, что представленная в научной литературе разра-
ботка теоретических и правовых аспектов института негласных следственных (розыскных) действий,
как правило, ограничена только исследованием нынешнего состояния проблемных вопросов реализации
указанного института в правоприменительной сфере. К выводам исследования можно отнести следу-
ющее. Большинство идей, заложенных авторами Устава уголовного судопроизводства относительно
правового регулирования розыскной деятельности, а также использования ее результатов в уголовном
судопроизводстве нашли свое последовательное развитие в соответствующих положениях УПК Укра-
ины 2012 г., принятие которого стало важным шагом на пути реформирования украинской правовой
системы, повышения эффективности противодействия преступности, укрепления гарантий обеспе-
чения прав, свобод и законных интересов участников уголовного процесса.
Автор: Сергеева Д.Б.
Рубрика:
Материалы конференции
Колесникова Е.С.
Аннотация:
Становление и развитие презумпции невиновности произошло в эпоху Просвещения, благодаря
прежде всего сочинению Чезаре Беккариа «О преступлениях и наказаниях» (1764 г.), деятельности Вольтера
и Екатерины II, которая пыталась законодательно закрепить определение презумпции невиновности, но, к
сожалению, безуспешно. Следующая попытка нормативного закрепления презумпции невиновности нашла
свое отражение лишь в XIX в., в 1864 г. — в Уставе уголовного судопроизводства Российской империи, кото-
рый принес отмену системы формальных доказательств и введение новых институтов — присяжных засе-
дателей и судебных следователей. Все это, безусловно, отразилось на становлении и развитии презумпции
невиновности. Логический анализ статей Устава уголовного судопроизводства позволяет увидеть, что
положения презумпции невиновности, предусмотренные в ст. 14 УПК РФ, ранее находили свое отражение
в Уставе уголовного судопроизводства. В результате сравнительного анализа можно сделать следующие
выводы: 1) В отличие от УПК РФ 2001 г., Устав уголовного судопроизводства не содержал в себе четкого
определения презумпции невиновности. 2) Презумпция невиновности, несмотря на вышеуказанное обсто-
ятельство, действовала и применялась в рассматриваемый исторический период. 3) Устав уголовного су-
допроизводства можно по праву назвать началом развития (как в теории, так и на практике) презумпции
невиновности в уголовном судопроизводстве России.
Автор: Колесникова Е.С.
Рубрика:
Материалы конференции
Дыдыч А.Ю.
Аннотация:
Проверка судебной инстанцией высшего уровня правильности вынесения по делу пригово-
ра, постановления или определения способствует единообразному пониманию и применению мате-
риального и процессуального законодательства судами низшего уровня, что положительно влияет
на качество осуществления правосудия, способствуя повышению в обществе уважения и доверия к су-
дебной ветви власти. Переосмысление и совершенствование правовых явлений должно происходить
посредством изучения исторического опыта. Углубленное исследование процессуальной проблемы,
основанной на анализе прошлого, открывает историческую перспективу, обычаи и особенности от-
дельного народа, устройство его жизнедеятельности, позволяет отыскать ответы на большое ко-
личество вопросов. При исследовании проблематики становления и развития институтов пересмо-
тра судебных решений в основном использовался исторический подход. В данном вопросе упомянутый
подход вполне оправдан и имеет большой эвристический потенциал. Эволюционируя, сущность апел-
ляционного обжалования отличалась от ее понимания в наше время: от сосредоточения и контроля
судебной системы в руках одного человека к механизму обеспечения и реализации прав человека. Апел-
ляция просуществовала от создания Киевской Руси до установления советской власти, которой апел-
ляция была полностью изъята из стадии уголовного судопроизводства. Почти 80 лет отечественная
судебная система не допускала обжалования и пересмотра судебных решений в апелляционном по-
рядке. Развивался лишь институт кассационного обжалования, однако фактически он представлял
собой форму обжалования, сочетающий как проверку соблюдения норм закона, так и правильность
решения суда первой инстанции по существу, объединяя в себе как черты классической кассации, так
и некоторые апелляционные элементы.
Автор: Дыдыч А.Ю.
Рубрика:
Материалы конференции
Аннотация:
Развитие и совершенствование современного уголовно-процессуального права в России осу-
ществляется под влиянием общепризнанных принципов и норм международного права, международных
договоров РФ. Рекомендации Комитета министров Совета Европы «Об упрощении уголовного судопро-
изводства» № R (87) 18 от 17.09.1987 г., «Посредничество в уголовных делах» № R (99) 19 от 15.09.1999 г.,
Основные принципы применения программ реституционного правосудия в вопросах уголовного право-
судия, утвержденные Резолюцией Экономического и Социального Совета ООН 2002/12 от 24.07.2002 г.
исходят из необходимости реформирования системы судопроизводства в сторону его ускорения и упро-
щения. Результатом такого влияния для российского уголовного упрощенного судопроизводства стал
институт — досудебное соглашение о сотрудничестве. Однако в литературе высказывается мнение,
что упрощенное производство — досудебное соглашение о сотрудничестве — является «слепым» за-
имствованием американской «сделки с правосудием», чуждой отечественному уголовному процессу.
Поэтому статья посвящена теме развития упрощенного производства в отечественном уголовном
процессе. В рамках проведенного исследования автором выделяется и анализируется три блока та-
кого развития: дореволюционный период (с 1864 г. до 1917 г.), советский период (с 1917 г. по 1991 г.);
современный период (с 1991 г. по настоящее время). На основе анализа дореволюционного, советского и
современного уголовно-процессуального законодательства делается вывод, что введение новых форм
упрощенного производства, в том числе досудебного соглашения о сотрудничестве, осуществляется не
только под влиянием общепризнанных принципов и норм международного права, но и отечественного
исторического опыта.
Автор: Вальшина И.Р.
Рубрика:
Материалы конференции
Четвериков А.О.
Аннотация:
Статья посвящена исследованию правовых аспектов организации высшего образования в
крупнейшем федеративном государстве мира после России. Последовательно рассмотрены система
законодательства Канады о высшем образовании (в том числе на уровне субъектов федерации — про-
винций), правовой статус канадских университетов, их преподавателей и студентов.Особое внимание
уделено правовым механизмам признания в Канаде иностранных дипломов о высшем образовании для
так называемых регулируемых и нерегулируемых профессий.
Автор: Четвериков А.О.
Рубрика:
Юридическое образование
Макаров О.С.
Аннотация:
В интересах повышения эффективности международного информационного обмена, сбли-
жения и гармонизации законодательства государств — участников Содружества Независимых Госу-
дарств (СНГ) предложен подход к оценке качества правового обеспечения информационных отношений
в государстве по критерию соответствия смоделированному международному стандарту их право-
вой урегулированности. Стандарт состоит из конечного количества заданных параметров правового
и нормативного характера, совокупная реализация которых будет свидетельствовать о достижении
удовлетворяющего современным потребностям СНГ уровня развития информационного права. Исполь-
зован метод правового моделирования критериев оценки правового обеспечения информационных от-
ношений, а также сравнительно-правового исследования законодательства государств — участников
СНГ. Проведенное сравнительное исследование однозначно доказывает, что нормативная обеспечен-
ность информационных отношений модельным законодательством с отрывом опережает любую из
национальных правовых систем государств — участников СНГ. Также сравнение позволяет сделать вы-
вод, что среди государств Содружества отсутствует несомненный лидер в плане правового и норма-
тивного закрепления информационных отношений. В то же время принятие Российской Федерацией
Информационного кодекса однозначно выведет на новый качественный уровень степень нормативной
закрепленности информационных отношений. Анализ правовой развитости и нормативной обеспе-
ченности информационных отношений государств — участников СНГ позволяет сделать вывод, что
на современном этапе сближение и гармонизация информационного законодательства государств
Содружества могут быть осуществлены не эталонным путем (когда берутся за основу наиболее эф-
фективные механизмы правового регулирования одной из стран-участниц и адаптируются для других
государств), а методом правового моделирования (когда на основе сравнительно-правового анализа ме-
ханизмов правового регулирования государств — участников СНГ строится не имеющая практических
аналогов правовая конструкция и предлагается для рассмотрения и согласования).
Автор: Макаров О.С.
Рубрика:
Информационное право
Бойцов А.С.
Аннотация:
В статье рассматриваются общие теоретические аспекты обеспечения информационной
безопасности, анализируются существующие угрозы в указанной сфере, научные подходы к их опреде-
лению и классификации. На основании проведенного автором исследования и с учетом ведомственной
специфики определены основные компоненты организационно-правового механизма обеспечения ин-
формационной безопасности пограничных органов с учетом особенностей свойств информации, цирку-
лирующей в информационной среде пограничных органов.
Автор: Бойцов А.С.
Рубрика:
Информационное право
Аннотация:
На основе действующего гражданского и информационного законодательства в статье
представлен авторский подход к проблеме зашиты частной жизни в сетях международного информа-
ционного обмена. Рассматриваются возможные способы доказывания юридических фактов, вытекаю-
щих из практики Интернета по делам о защите чести и достоинства граждан, а также деловой репу-
тации юридических лиц.
Автор: Рассолов И.М.
Рубрика:
Информационное право
Тринченко К.О.
Аннотация:
Актуальность поднятой в настоящей статье темы сложно переоценить. Вопросы установле-
ния, особенно на фоне сегодняшней социополитической ситуации в мире, оставляют исследователям огром-
ное пространство для размышлений и научных изысканий ввиду своей сложности и комплексности. Вопросы,
которыми задается автор, можно условно разделить на две группы: нормативные и нравственные. Осветив
основные положения современной российской системы усыновления, тяготеющей к заключению двусторон-
них договоров об усыновлении, автор акцентирует проблемы применения права к процедуре трансграничного
усыновления, а также признания принимающим государством решений об усыновлении, внесенных государ-
ством происхождения. Отметим, что автор не ограничивается описанием нормативно-правовой процедуры
трансграничного усыновления, но сопровождает свои размышления широким анализом юридических преце-
дентов. Затрагивая проблему нравственности, неотъемлемо связанную с вопросами усыновления в целом,
а в особенности с вопросами трансграничного усыновления, подразумевающего неминуемый конфликт как
правовых систем страны происхождения и принимающего государства, так и их культуры, автор, опираясь
на актуальный материал, полемизирует на широко дискутируемую в наши дни тему усыновления ребенка го-
мосексуальными парами. Другим вопросом нравственного характера, затронутым в настоящей статье, яв-
ляется вопрос разрыва ребенка с братьями и сестрами при усыновлении. Принимая во внимание деликатность
проблемы, автор прибегает к анализу частных прецедентов для наглядной иллюстрации необходимости ин-
дивидуального подхода к каждому случаю усыновления. Отметим, что, помимо насыщенной ретроспективы
российского опыта передачи детей на усыновление, в статье описаны современные политические тенденции.
Автор проводит анализ ратифицированных двусторонних соглашений, давая им многогранную критическую
оценку. В своих рассуждениях автор не игнорирует очевидные проблемы современной российской системы усы-
новления. Глубоко рассматривая вопрос «избыточной» медицинской диагностики, автор подвергает широкой
критике заключения медицинских экспертиз, подробно останавливаясь на случаях очевидных врачебных оши-
бок, препятствующих процедуре усыновления, зачастую, во вред ребенку.
Автор: Тринченко К.О.
Рубрика:
Международное частное право
Аннотация:
Статья посвящена проблемам становления договора форфейтинга, анализу эволюционных
процессов развития договоров финансирования под уступку денежных требований и правовых основ этого
института. В статье в историко-хронологическом порядке исследуются вехи развития форфейтинговых
операций и форфейтинга как правового института. Автором предлагается классификация этапов эволю-
ции договора форфейтинга, с выделением этапа глобальной финансово-торговой кооперации и этапа само-
регулируемой деятельности в сфере форфейтинговых операций. Обосновывается вывод о необходимости
принятия унифицированных международных норм, которые регулировали бы условия заключения, исполне-
ния и расторжения договоров форфейтинга.Автором отмечается необходимость для мировых рынков фи-
нансовых услуг и торговли в целом в единых унифицированных механизмах регулирования именно форфей-
тинговых операций, прежде всего договорных форм форфейтингого кредитования, условий и обязательных
требований, предъявляемым к форфейтинговым сделкам. Усилия в этой сфере международных организаций,
таких как Международная ассоциация форфейтинга и Международная торговая палата, которые разра-
батывают регламентирующие форфейтинг правила, сложно переоценить, но лишь принятие унифициро-
ванного международного договора позволило бы как популяризировать форфейтинговые механизмы, так и
решить терминологические, материально и коллизионно-правовые проблемы, которые могут возникать в
ходе заключения, исполнения и расторжения трансграничных форфейтинговых договоров.
Автор: Баукин И.В.
Рубрика:
Международное частное право
Аннотация:
Подвергнуты анализу нормы Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказа-
нии за него 1948 г., касающиеся вопросов подсудности дел о геноциде. Сделан вывод о том, что судами,
которым подсудны указанные дела, являются не только национальные суды, Международный уголовный
суд и Международный суд (что прямо закреплено в названной Конвенции), но также Международные
трибуналы по бывшей Югославии и Руанде, Чрезвычайные палаты в судах Камбоджи, Европейский Суд
по правам человека и, с определенными оговорками, Иракский уголовный суд по преступлениям против
человечности (переименованный в последующем в Иракский Специальный Трибунал и Высший Иракский
Уголовный Трибунал). Рассмотрены преимущества и недостатки различных видов подсудности. Сделан
вывод о том, создание независимого Международного уголовного суда именно в качестве «надгосудар-
ственного» органа следует считать и целесообразным и необходимым шагом для всего мирового со-
общества. В работе проанализированы также нормы Римского статута Международного уголовного
суда о геноциде и элементы данного преступления.
Автор: Хасан Хунар Амеен Хасан
Рубрика:
Уголовное право и криминология
Аннотация:
В настоящей статье на основе положений общей теории права и законодательства о тру-
де рассматриваются общие положения о системе правовых актов социального партнерства, правовая
природа правотворчества субъектов правоотношений социального партнерства, дается определение
правовых актов социального партнерства, выделяются виды правовых актов социального партнер-
ства. На основе проведенного исследования делается вывод о том, что решения органов социального
партнерства, в отличие от нормативных договоров, не могут быть отнесены к источникам трудо-
вого права. Анализируя проблему круга лиц, на которых распространяется действие коллективного до-
говора, формулируется вывод о необходимости его действия в отношении всех работников, занятых
у работодателя, заключившего коллективный договор, подвергается критике позиция профсоюзов,
недостаточно полно оценивающих риски возможного действия в одной организации нескольких кол-
лективных договоров. Подвергается сомнению и позиция законодателя, который относит все условия
коллективного договора к обязательствам сторон, игнориря определение коллективного договора как
правового акта и представительский характер коллективного договора.
Автор: Сафонов В.А.
Рубрика:
Трудовое право и право социального обеспечения
Морозов П.Е.
Аннотация:
Статья посвящена анализу проблем в сфере правового регулирования рассмотрения и раз-
решения трудовых споров. Отмечается, что в настоящее время необходимо изменить ракурс научного
анализа правового регулирования трудовых споров, ввиду того что современные научные исследования по
данному вопросу акцентированы на реализации процессуальных норм, что приводит к снижению значения
рекомендаций для законодателей и практиков правоприменения. Предлагается новый научный подход к
изучению правового регулирования рассмотрения и разрешения трудовых споров, который базируется на
принципах системности и интеграционных связей. Его использование позволит оптимизировать процесс
научного поиска в данной области, поскольку объект исследования будет анализироваться не только с
точки зрения норм трудового и гражданского процессуального права, но и таких отраслей, как конститу-
ционное право, жилищное право, земельное право. Немаловажное значение в этом вопросе будет иметь
и установление интеграционных связей с другими социальными науками, которые изучают в том числе и
вопросы, связанные с рассмотрением и разрешением трудовых споров. Представляется, что значитель-
ный объем в структуре нового метода должны занимать и научные приемы сравнительного трудового
права, что важно с точки зрения взаимного использования позитивного правового опыта государств Ев-
разийского экономического союза. Использование нового научного подхода демонстрируется на решении
конкретных проблем правового регулирования трудовых споров — отсутствия легального определения
трудового спора; неэффективности концепции «динамики возникновения трудового спора»; отсутствия
легального закрепления принципов рассмотрения и разрешения трудовых споров; противоречивости тру-
дового законодательства, гражданского процессуального законодательства и Постановлений Пленума
Верховного суда РФ; не достаточно эффективного использования решений Конституционного суда РФ в
вопросах определения принципов трудового права; несовершенства юридической техники; необоснован-
ности ряда концепций классификации трудовых споров.
Автор: Морозов П.Е.
Рубрика:
Трудовое право и право социального обеспечения
Мигачев Ю.И., Петручак Л.А.
Аннотация:
В статье раскрываются актуальные проблемы совершенствования механизма научной и
образовательной деятельности в свете проводимой реформы на современном этапе.
Автор: Мигачев Ю.И., Петручак Л.А.
Рубрика:
Юридическое образование
Корнев А.В., Борисов А.В.
Аннотация:
В рамках настоящей статьи рассматриваются проблемы развития юридического обра-
зования в пореформенное время. Этот исторический период интересен для современности тем, что
страна вот уже более 20 лет находится в стадии перманентного реформирования. В этой связи можно
проводить определенные исторические параллели. Есть основания полагать, что реформы юридиче-
ского образования в пореформенное время в чем-то схожи с теми процессами, которые имеют место
сегодня.
Автор: Корнев А.В., Борисов А.В.
Рубрика:
Тема номера
Рассолов И.М.
Аннотация:
На основе действующего гражданского и информационного законодательства в статье
представлен авторский подход к проблеме электронной торговли и дистанционной купли-продажи.
Рассматриваются правовые проблемы электронных платежей как сопутствующих компонентов элек-
тронной торговли в свете нового Федерального закона «О национальной платежной системе».
Автор: Рассолов И.М.
Рубрика:
Тема номера
Кириллов С.В.
Аннотация:
1 января 2015 г. вступает в силу «Договор о Евразийском экономическом союзе», в котором
содержаться определения и институты, в том числе и налогового права. В соответствии с п. 4 ст. 11
НК РФ — в отношениях, возникающих в связи с взиманием налогов при перемещении товаров через тамо-
женную границу Таможенного союза, используются понятия определенные таможенным законодатель-
ством Таможенного союза и законодательством РФ о таможенном деле, а в части не урегулированной
им, — НК РФ. Таможенный кодекс Таможенного союза и готовящаяся редакция Таможенного кодекса Ев-
разийского экономического союза содержит немало противоречий с действующим налоговым законо-
дательством РФ. В то же время регулирование косвенного налогообложения при перемещении товаров
через таможенную границу Таможенного союза, а также внутри Таможенного союза в налоговом законо-
дательстве РФ недостаточно регламентировано, а отдельные понятия отсутствует вовсе. В сложив-
шейся ситуации особую роль приобретает правоприменительная практика Суда ЕврАзЭС и Суда ЕАЭС.
Автор: Кириллов С.В.
Рубрика:
Финансовое право
Нудненко П.В.
Аннотация:
В статье дано определение понятия административно-правового статуса должностного
лица, определены его структурные элементы и дана их характеристика посредством анализа федераль-
ного законодательства и постановлений Конституционного Суда РФ по проблемам, касающимся правовой
регламентации и правоприменительной практики реализации их административной ответственности.
Дана характеристика специфики привлечения к административной ответственности, налагаемой в судеб-
ном порядке, следующих должностных лиц: депутатов представительных органов государственной вла-
сти и местного самоуправления; выборных должностных лиц органов государственной власти и местного
самоуправления; председателей и членов избирательных комиссий, комиссий референдума с правом совеща-
тельного голоса; зарегистрированных кандидатов в представительные органы государственной власти и
местного самоуправления; судей, прокуроров, уполномоченных по правам человека в РФ.
Автор: Нудненко П.В.
Читать на сайте журналаВилкова Т.Ю.
Аннотация:
Рассматривается правовое закрепление в международных и отечественных правовых актах
права на уважение неприкосновенности жилища в уголовном судопроизводстве и гарантий его обеспечения.
Использованы абстрактно-логический, сравнительно-правовой и формально-юридический методы. На основе
сравнительного анализа понятия «жилище» в жилищном, уголовном, уголовно-процессуальном праве обосно-
вывается вывод о том, что наиболее широкое определение данного термина содержится в УПК РФ: защита
неприкосновенности жилища при производстве следственных и иных процессуальных действий по уголовным
делам обеспечивается независимо от отнесения помещения к жилищному фонду, а также от того, предна-
значено ли данное помещение для проживания людей, от пригодности его для проживания. Юридическое значе-
ние имеет сам факт использования помещения или строения для постоянного или временного проживания че-
ловека. Отмечается необходимость толкования термина «жилище» с учетом правовой позиции Европейского
суда по правам человека, который в ряде своих решений признал, что гарантии неприкосновенности жилища
могут быть применены не только к месту жительства лица, но и к месту его профессиональной работы. Обо-
сновывается вывод, что ограничение неприкосновенности жилища допускается только в порядке, в пределах,
по основаниям и при условиях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. Эти условия, основания,
порядок и пределы варьируются в зависимости от вида процессуального действия, связанного с проникнове-
нием в жилище. К ним могут относиться необходимость предварительного получения судебного решения, на-
личие возбужденного уголовного дела, участие понятых и др.
Автор: Вилкова Т.Ю.
Рубрика:
Уголовный процесс
Курындин П.А.
Аннотация:
Основой для статьи явились случаи из практики, когда на обращение частного лица с заяв-
лением в административный орган, связанное, например, с предоставлением государственной (муници-
пальной) услуги, фактически выносится решение об отказе, которое дается в «обычном» письменном
ответе или в виде резолюции на запрос, но не в форме административного акта. Подобная практика
позволяет выявить несколько правовых проблем в связи с обеспечением механизма защиты прав заяви-
телей. Необходимы ли изменения в подходе к пониманию административного акта в части определе-
ния его существенных и вторичных признаков, например, обязательного соблюдения формы принятия
административного акта? Каковы правовые гарантии получения заявителем искомого решения и обе-
спечения защиты его прав и законных интересов? Заявленные проблемы не являются уникальными для
России, они возникали и во французском административном праве. Для их решения во Франции был раз-
работан и ныне широко применяется институт подразумеваемых (имплицитных) решений. Речь идет
о законодательно закрепленной возможности административных органов не издавать администра-
тивный акт в надлежащей письменной форме. При этом, однако, дополнительно предусматриваются
гарантии получения частными лицами итогового решения и удовлетворения заявленных ими требова-
ний. С учетом французской теории и практики можно говорить о целесообразности института под-
разумеваемых (имплицитных) решений. Однако его введение и применение в российских условиях должно
быть сопряжено со значительным изменением административного законодательства.
Автор: Курындин П.А.
Читать на сайте журналаМолчанов Н.А., Егоров В.П., Матевосова Е.К.
Аннотация:
Стратегическое планирование — ключевой вектор современной государственной политики РФ,
направленной на решение задач устойчивого социально-экономического развития и обеспечения националь-
ной безопасности РФ. Вступление в силу Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» ознаменовало новый этап в правовом регулировании государствен-
ного стратегического планирования. В статье обосновывается необходимость создания эффективных
институциональных и правовых механизмов стратегического планирования на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях для обеспечения национальных интересов и достижения стратегических нацио-
нальных приоритетов. С учетом исследовательских целей и задач анализируются основные положения зако-
нодательства в сфере стратегического планирования, обеспечения национальной безопасности и социаль-
но-экономического развития государства. Формулируется вывод о том, что стратегическое планирование
как часть государственного управления предопределяет основные направления и приоритеты социально-
экономической политики и обеспечения национальной безопасности РФ.
Автор: Молчанов Н.А., Егоров В.П., Матевосова Е.К.
Читать на сайте журналаАннотация:
В статье анализируются наиболее крупные и заметные направления эволюции института
конституционного статуса человека и гражданина. Автор полагает, что к числу таких направлений
относятся, с одной стороны, количественное увеличение провозглашаемых прав, расширение круга их
обладателей, разрастание и укрепление системы их гарантий, а с другой — рост числа ограничений
прав и свобод, а также конституционных обязанностей и сокращение сферы действия принципа равно-
правия. По мнению автора, одним из важнейших факторов, обусловливающим историческую и совре-
менную эволюцию правового статуса личности, выступает социальная солидарность. Наиболее при-
стальное внимание в статье уделено такой тенденции развития прав и свобод, как постоянный рост
количества прав, признаваемых как на конституционном, так и на наднациональном и международном
уровне правового регулирования.
Автор: Алебастрова И.А.
Читать на сайте журналаАннотация:
В статье анализируется механизм действия принципа наиболее тесной связи по методу «сравнения ущерба» (консеквенциальному методу), предложенному американским ученым В. Бакстером и кодифицированному в Книге IV ГК Луизианы (автор-разработчик С. Симеонидес). В соответствии с консеквенциальным методом любой акт (действие или документ) следует судить исключительно по его последствиям. Консеквенциализм в международном частном праве выражается в том, что выбор применимого права обсуждается по последствиям, которые этот выбор производит на интересы и ценности, отраженные в противоречивых законах. Автором рассматриваются легальные факторы, составляющие содержание наиболее тесной связи, обосновывается вывод о том, что консеквенциальная методология в международном частном праве не только ограничивает автономию воли, но и одновременно аккумулирует в себе ещё и обе оговорки о публичном порядке (собственно оговорку о публичном порядке и институт сверхимперативных норм), дается определение принципа наиболее тесной связи.
Автор: А.А. Шулаков
Рубрика:
Тема номера
DOI: 10.7256/1994-1471.2014.1.8891
Читать на сайте журнала Читать статьюАннотация:
статья посвящена теме взаимодействия правовых идей и представлений в культурном контексте, а именно в рамках древнегреческой драмы. Трагедийные моменты взаимодействовали с рождающимися в древнем мире представлениями о законе и праве, придавая им соответствующее эпические и эстетические поля. Герои и персоналии трагедии олицетворили собой типические прозы, статусы и деятельность которых вписывались в эти правовые представления. Мифологическое восприятие закона придавало особые черты и правосознание и правоприменение. Греческая демократия воскресила мысли черт древнего обычая, скорректировав их своими политическими и правовыми комментариями. «Право говорить» и « право видеть» стали специфическими правовыми институтами этой политической системы. Своеобразными чертами уголовного права - вина и кара - достаточно вписались в драматическую картину эпохи и отразились в греческой трагедии. Рождение греческими полюсами и демократией представления и институты оказали в последующем заметное влияние на развитие европейского права и правовой идеологии. В этом аспекте право представляется важнейшей частью культуры, а ею язык соотносится с языком правовых обычаев и документов. Древнегреческая трагедия стала зримой драмой, отражающей становление идей, представлений норм, составивших « тело» закона, в том смысле, в каком он будет воспринят теоритическими конструкциями естественного права, и не только в Европе.
Автор: И.А. Исаев
Рубрика:
Тема номера
DOI: 10.7256/1994-1471.2014.1.9861
Читать на сайте журнала Читать статьюАннотация:
Охрана собственности древнерусской православной церковью носит достаточно специфический характер. Ко времени формирования списков Синодальной редакции Устава князя Ярослава о церковных судах, оформляется и получает закрепление целая группа посягательств не только на православные обрядовые практики, но и на другие объекты. Русская православная церковь, полагая, что восточные славяне достаточно созрели в плане вероисповедания, начинает усиливать охрану других своих непосредственных дополнительных объектов. Помимо православной догмы, охране начинают подвергаться, в том числе, отношения собственности, получившие свое предметное выражение в церковном имуществе, символах, сооружениях. Именно эти составы различными исследователями очень часто объединялись одним родовым понятием – святотатством в широком смысле этого слова. А, кроме того, охране со стороны церкви начинают подвергаться собственность определенных лиц. Уголовно-правовая охрана собственности древнерусской православной церковью не относилась к числу приоритетных задач, если, конечно, не говорить о собственности церковных феодалов и святотатстве в широком смысле, как особого рода посягательстве на религию. Во всех подобных составах основным непосредственным объектом выступали интересы религии и церкви. В тех же случаях, когда церковь все-таки регулирует ответственность за собственно имущественные преступления, она четко фиксирует сферу своего воздействия, ограничиваемую либо пределами семьи, либо особенностями предмета посягательства, либо способами совершения таких преступлений.
Автор: Э.В. Георгиевский
Рубрика:
Тема номера
DOI: 10.7256/1994-1471.2014.1.9017
Читать на сайте журнала Читать статьюК.П. Задоя
Аннотация:
Новейшее уголовное законодательство Украины, предусматривающее ответственность за преступления против избирательных и референдумных прав граждан, неоднократно изменялось и дополнялось в силу разных социальных, политических и правовых причин. Однако его (законодательства) характерной особенностью (по сравнению с законодательством других стран постсоветского пространства) было и остается использование юридических конструкций «деяние, которое повлияло на результаты голосования избирателей на избирательном участке либо в пределах избирательного округа» и «деяние, которое привело к невозможности определить волеизъявление избирателей на избирательном участке или на соответствующих выборах (референдуме)». В науке уголовного права Украины указанным конструкциям уделено недостаточно внимания. Однако их предметный структурный анализ дает основания считать, что обе они являются «мертворожденными» и нецелесообразными. Причина этого кроется в существенных противоречиях между положениями уголовного и избирательного (референдумного) законодательства Украины, которые традиционно остаются вне поля зрения ученых-криминалистов.
Автор: К.П. Задоя
Рубрика:
Тема номера
DOI: 10.7256/1994-1471.2014.1.8991
Читать на сайте журнала Читать статьюО.П. Бачмага
Аннотация:
Правотворчество представляет собой одну из важнейших сторон деятельности государства. В связи с тем, что сегодня ряд отраслей законодательства подвергается активному изменению и корректировке, проблемы правотворчества имеют первостепенное значение. В статье анализируется и оценивается правотворческий процесс современного Российского государства. Выявляются теоретические и практические проблемы данного аспекта, рассматриваются возможные последствия реализации правовых актов. Отслеживается скорость изменения законодательства, оценивается соответствие цели нормативно-правовых актов фактическим результатам. Также, проводятся сравнительные параллели с правотворчеством других государств, исследуются статистические данные, в качестве доказательной базы приводятся конкретные примеры. Исследуя данный вопрос, автором был проведен мониторинг официальных источников опубликования нормативно-правовых актов и соответствующих электронных правовых систем. Особо акцентируется внимание на качестве принимаемых законов. Отдельно рассматриваются существующие на сегодняшний день принципы правотворчества, после чего автором предлагается и обосновывается необходимость дополнения уже существующих принципов.
Автор: О.П. Бачмага
Рубрика:
Тема номера
DOI: 10.7256/1994-1471.2014.1.10251
Читать на сайте журнала Читать статьюАннотация:
Статья посвящена спорным вопросам квалификации договора между туроператором и турагентом. Автором представлены основные позиции отечественных исследователей на правовую природу модели договора между туроператором и турагентом, рассмотрены нормы действующего гражданского законодательства, существующая судебная практика и деловая документация по данному вопросу. Проанализированы используемые в данных отношениях виды договоров (договор купли-продажи туристского продукта, договор возмездного оказания туристских услуг, договор франчайзинга (коммерческая концессия), договор поручения, договор комиссии, договор аквизиции, агентский договор), выявлены их сильные и слабые стороны. Рассмотрена возможность использования указанных договоров в отношениях между турагентом и туроператором. Предприняты попытки определения наиболее приемлемой модели регулирования отношений между указанными субъектами. Сделаны предложения в отношении совершенствования законодательства в части квалификации указанного договора в качестве агентского, внесения изменений в ФЗ «Об основах туристской деятельности» и Гражданский кодекс Российской Федерации.
Автор: А.Н. Пузырева
Рубрика:
Тема номера
DOI: 10.7256/1994-1471.2014.1.10024
Читать на сайте журнала Читать статью