Научные журналы
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)


"Актуальные проблемы российского права" № 1 за 2018 год


Статей в номере: 21

Самый читаемый автор номера: Пьянкова А. Ф.

Аннотация:
Автор рассматривает современную европейскую цивилистическую мысль от- носительно условий приобретательной давности, сравнивая научные положения Модельных правил европейского частного права (DCFR) с юридическим прообразом узукапии, предлагае- мым отечественными реформаторами в проекте закона о внесении изменений в ГК РФ. Для унификации и гармонизации понимания узукапии в гражданском праве стран Европы предла- гается следующая комплексная юридическая конструкция: 1) срок приобретательной давности не зависит от доброй совести давностного владельца, так как из существа отношений он не может заблуждаться относительно титула завладения, поскольку должен осозна- вать необходимость непрерывного и открытого владения недвижимостью или регистри- руемой движимой вещью; 2) при взаимной осведомленности владельца и собственника о лич- ности друг друга узукапиенту следует владеть вещью в течение срока исковой давности, который начинается со дня, когда потерпевший узнал или должен был узнать о нарушении и ответчике, а спор о праве решается в исковом производстве; 3) при отсутствии взаимной осведомленности узукапиент обязан владеть вещью в течение объективной давности, ко- торая исчисляется с момента завладения вещью и длится на протяжении 10—50 лет в за- висимости от вида вещи, при этом титул оформляется в особом судебном производстве, кроме случаев установления факта преступного завладения или удержания имущества. По сравнению с юридическими диспозициями в национальных законах европейских стран, в ко- торых, как правило, встречаются только основания перерыва и приостановления узукапии, в Модельных правилах европейского частного права в динамике срока непрерывного владения можно определить пять состояний: перерыв (признание владельцем титула собственни- ка или утрата владения); приостановление (недееспособность собственника, объективное препятствие для виндикации, начало судебного или иного процесса); продление (удлинение срока после отпадения препятствий); восстановление (удовлетворение виндикационного притязания) и отложение (возникновение препятствия до начала срока узукапии).


Автор: Лоренц Д. В.


Рубрика:
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.166-179


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья посвящена рассмотрению проблемных вопросов законодательной ре- гламентации и практики применения условно-досрочного освобождения от наказания. На основе изучения статистики и правоприменительной практики делается вывод о снижении как общего количества ходатайств о предоставлении условно-досрочного освобождения, так и процента разрешенных в пользу осужденных ходатайств. По мнению авторов, данные тенденции обусловлены не только и не столько ужесточением законодательства об УДО, сколько изменением «качественного» состава осужденных. Проведенное исследование позволило авторам выделить три основные группы проблем, свя- занных с применением условно-досрочного освобождения от отбывания наказания. Первая группа включает в себя проблемы, связанные коллизиями между нормами различных отраслей российского законодательства, возникающие вследствие попытки одновременного решения проблем УДО сразу во всех правовых отраслях. Вторая группа проблем связана с применени- ем рассматриваемого правового института к осужденным, которые в ходе рассмотрения и разрешения дела длительное время содержались под стражей. И, наконец, третья группа проблем обусловлена необходимостью повышения объективности принятия решений по пре- доставлению или отказу в предоставлении УДО. В статье предлагаются изменения, необходи- мые для повышения эффективности правового института условно-досрочного освобождения.


Автор: Дроздов А. И., Орлов А. В.


Рубрика:
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.158-165


Читать на сайте журнала

Аннотация:
На формирование антинаркотической политики государства (АНП) в значи- тельной степени повлиял феномен «моральных паник» начала 1990-х гг., что обусловило ре- стриктный формат существующей АНП с сильным правоохранительным уклоном. Однако современная наркоситуация претерпела значительные изменения, тогда как основные сред- ства государственного и общественного взаимодействия с представителями наркокуль- туры остались прежними. Подобное положение дел приводит к росту латентности нарко- потребления, инерционному характеру формирования АНП и нивелированию результатов, ожидаемых от реализации антинаркотических программ различного уровня. Для выхода из сложившейся ситуации необходимо детально проанализировать современное состояние наркокультуры и обратить внимание на характеристики ее субъектов. На основе получен- ных сведений должен быть построен алгоритм вывода наркопотребителей с изнанки об- щественной жизни в рамках продуманной программы реинтеграции их в жизнь общества. Существенный вклад в данное направление могут внести лица, преодолевшие собственную наркотическую зависимость. Необходимо обратить пристальное внимание на их опыт и со- здать должные условия для их самореализации в качестве ценных специалистов формирова- ния и реализации АНП.


Автор: Васильевa М. К.


Рубрика:
КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.151-157


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье дается криминалистическая характеристика личности нарушителя неприкосновенности частной жизни. Отмечено, что бо́льшую часть преступников в рас- сматриваемой сфере можно отнести к ситуативным — лицам, общественная опасность личности которых выражена в поведении незначительно, но имеется и проявляется в со- ответствующих ситуациях. Умысел на совершение преступлений часто формируется при возникновении личных неприязненных отношений между ранее близкими людьми и направлен на причинение моральных страданий потерпевшему путем распространения порочащей ин- формации, обладание которой стало возможным в предшествующий период доверительных отношений. Корыстный умысел направлен на получение материального вознаграждения за предоставление заинтересованным лицам информации, составляющей тайну частной жиз- ни потерпевшего, либо на получение «отступных» от потерпевшего за отказ от соверше- ния действий, направленных на распространение конфиденциальной информации. Важным качеством нарушителей является отсутствие судимости и устойчивых связей с кримина- литетом, что предопределяет позицию виновного, предполагающую сотрудничество с пра- воохранителями, содействие в расследовании преступлений и полное признание вины как об- стоятельств, учитываемых при назначении наказания.


Автор: Баринов С. В.


Рубрика:
КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.142-150


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье раскрывается проблема объективной оценки достоверности резуль- татов судебной искусствоведческой экспертизы в психолого-правовом контексте. Выявля- ются формальные и неформальные критерии объективной оценки достоверности сведений эксперта. Особое внимание уделяется понятиям: «объективное», «объективно», «объек- тивность», «объективировать», «объективация», соотносящихся с научными условиями. Исходя из особенностей экспертной деятельности, исследуются: структура объективной информации; организация научного экспертного знания; объективность мировоззренческих позиций субъектов экспертной деятельности, определяющих множественность значений и критерии объективности доказательств, их степень достоверности. Значение объективности раскрывается на основе изучения: условий объективности и ста- дий объективизации оценки. Устанавливается, что объективная оценка результатов экс- пертизы основывается на оптимальном (в рамках судопроизводства) взаимодействии субъ- ектов экспертизы, которые являются носителями двойственных аксиологических понятий: профессиональных (специальных, юридических) знаний и нравственных чувств субъектов экспертной деятельности. Доказывается, что объективная оценка сведений зависит от поиска адекватных ситуации, соразмерных «разрешающих множителей», необходимых для сравнения; заключительным условием объективной оценки является выявление критериев оценки, вытекающих из объективных (процессуальных; исходящих из конкретного дела и на- учных) оснований, которые формируют показатели относительно заданного критерия, яв- ляющихся результатом объективности оценки достоверности сведений.


Автор: Бондаренко Л. К.


Рубрика:
КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.133-141


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье подвергаются системному анализу позиции участников дискуссии о современной российской апелляции. Авторами сделаны следующие выводы: действующая в настоящее время апелляция выполняет несвойственные ей кассационные функции; без жесткого ограничения пределов рассмотрения дела доводами апелляционных жалоб суды оказываются неспособны привести судебную практику в соответствие с существующими в обществе представлениями о справедливости; ограничения прав участников по доказыва- нию в суде апелляционной инстанции противоречат как сущности апелляции, так и закрепленным в гл. 2 УПК РФ принципам; установление правил о проверке дела в полном объеме не- зависимо от доводов жалобы, а также о возвращении уголовных дел на новое рассмотрение влечет за собой повышение нагрузки на судебную систему и ухудшает качество ее работы; «квазикассационность» современного пересмотра приговора судом второй инстанции ме- шает выполнению исконно апелляционных функций по проверке обоснованности приговоров и устранению выявленных ошибок; единственным средством выхода из этой ситуации явля- ется возврат к проверенным временем классическим формам апелляции.


Автор: Савельев К. А., Гурьянов Н. Ю.


Рубрика:
Уголовный процесс


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.126-132


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Рассматриваются отдельные вопросы практики применения ст. 205.4 и 205.5, введенных в УК РФ в ноябре 2013 г. Проанализированы рекомендации по этим вопросам, со- держащиеся в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 03.11.2016 № 41. Указанным до- кументом прежде всего внесена ясность в определении моментов окончания таких преступлений, как создание террористического сообщества или руководство им и участие в таком сообществе (ст. 205.4 УК РФ), а равно организация деятельности террористической органи- зации и участие в ее деятельности (ст. 205.5 УК РФ). При этом Пленум Верховного Суда РФ устанавливает также примерный круг действий, охватываемых этими преступлениями. В статье рассматриваются материалы судебной практики применительно к данным разъ- яснениям Пленума Верховного Суда РФ, а также приводится авторский комментарий поня- тия «создание террористического сообщества».


Автор: Сипки М. В.


Рубрика:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.120-125


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья посвящена проблеме установления содержания термина «сфера пред- принимательской деятельности» как конститутивного признака мошенничества, ответ- ственность за которое наступает по ч. 5—7 ст. 159 УК РФ. Автором анализируются точки зрения ученых, положения закона и судебная практика. Обоснован вывод, что при толкова- нии термина «сфера предпринимательской деятельности» правоприменителю следует отталкиваться от определения термина «предпринимательская деятельность», которое дано в п. 1 ст. 2 ГК РФ. Отмечается, что для повышения качества правоприменительной деятельности судебно-следственным органам необходимы дополнительные ориентиры, по- зволяющие разграничивать между собой общий состав мошенничества и мошенничество, совершаемое в сфере предпринимательской деятельности. На основе судебной практики применения норм об ответственности за предпринимательское мошенничество и доктри- ны уголовного права сформулированы критерии, влияющие на разрешение вопроса о наличии или об отсутствии признака «сфера предпринимательской деятельности» при квалифика- ции мошеннического посягательства.


Автор: Боровков А. А.


Рубрика:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.111-119


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Транспортная безопасность, являясь частью национальной безопасности, призвана обеспечивать всестороннюю защищенность транспортного комплекса. Однако законодателем не учитываются новые в полной мере актуализировавшиеся угрозы транс- портной безопасности, возникновение которых обусловлено современным развитием науки, техники и технологий. В повседневную жизнь начинают интенсивно внедряться беспилот- ные мобильные средства, между тем правовая регламентация их функционирования явно отстает от прогресса. В то же время множественность субъектов, принимающих участие в создании и обслуживании этих видов транспорта, а также их программного обеспечения, обусловливает сложность в определении виновного в создании угроз транспортной безопас- ности и причинении вреда вследствие их неправомерного использования. Открытым также остается вопрос о формах и степени ответственности. С учетом изложенного в статье исследуются актуальные проблемы правовой регламентации эксплуатации беспилотных мобильных устройств. Анализируется их определение, классификация, отличие от иных ле- тательных аппаратов. Изучаются вопросы установления уголовной ответственности за противоправное использование беспилотников.


Автор: Фокин М. С., Рязанов Н. С.


Рубрика:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.103-110


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью внедрения неюрисдикционных методов разбирательства в гражданско-правовых спорах, трудовых спо- рах, позволяющих достичь разрешения спора на принципах добровольности и добросовест- ности, без угрозы применения принудительного исполнения. Цель исследования состоит в анализе проблем и перспектив института спортивной медиации при разбирательстве спортивных споров. Для достижения указанной цели автором поставлены задачи по иссле- дованию понятия «спортивные споры», исследованию деятельности комитетов по разре- шению споров при спортивных федерациях, возможности применения к такой деятельности понятия «медиация» в толковании действующего Закона о медиации. Методологическую основу исследования составили общенаучный метод познания действи- тельности — диалектический, а также специальные и частноправовые методы изучения пра- вовых явлений: системно-структурный, сравнительно-правовой, формально-юридический и др. В работе были исследованы труды таких специалистов в области спортивного права, как: С. В. Алексеев, А. М. Бриллиантова, Ф. де Вегер, Ю. В. Зайцев, С. А. Ищенко, В. В. Кузин, И. С. Куз- нецов, М. Е. Кутепов, М. А. Лебедева, Е. В. Орлова, Е. В. Погосян, М. А. Прокопец, Д. И. Рогачев, В. В. Чубаров. В результате исследования современных работ в области спортивного права было установ- лено, что институт спортивной медиации в настоящее время рассматривается в основном на примерах деятельности комитетов по разрешению споров при спортивных федерациях. По мнению автора, данный подход является неверным, поскольку эти комитеты находят- ся в отношениях подчиненности к спортивным федерациям, которые, в свою очередь, вы- ступают в качестве работодателей для многих участников спортивных споров. Поэтому такие комитеты нельзя назвать независимыми от сторон спора, что противоречит тре- бованиям, предъявляемым Законом о медиации к медиаторам. В качестве решения автором предлагается создание независимой палаты по разрешению спортивных споров, в чью ком- петенцию входила бы только медиативная деятельность, без принятия обязательных к ис- полнению решений.


Автор: Круглов В. В.


Рубрика:
Спортивное право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.095-102


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья посвящена применению обеспечительной меры в виде приостановления взыскания по оспариваемому исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке. Автор выявляет дискуссионные вопро- сы ее применения по отдельным категориям дел на основе материалов судебной практики: неоднозначность понимания участниками арбитражного процесса, заявляющими соответствующие ходатайства, вопроса о разграничении и взаимосвязи разных видов обеспечитель- ных мер; неправильная трактовка правовых норм, выражающаяся в ошибке слияния двух са- мостоятельных обеспечительных мер в одну, и другие проблемы. Неоднородность судебной практики свидетельствует о необходимости выработки единообразного подхода к реше- нию спорных вопросов. Представляется, что разработка проекта нового единого Кодекса гражданского судопроизводства, а также разъяснений Пленума Верховного Суда РФ внесли бы ясность в решение рассмотренных проблем.


Автор: Котлярова В. В.


Рубрика:
ГРАЖДАНСКОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.088-094


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В данной статье предпринята попытка рассмотреть алиментные правоотно- шения через призму баланса интересов. Выделены особенности баланса интересов в семей- ных правоотношениях, прежде всего связанные с принципом необходимости обеспечения ин- тересов несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Сделан вывод о том, что под балансом интересов следует понимать такое состояние семейного правоотношения, в котором права и обязанности сторон соразмерны и защищены права и законные интересы несовершеннолетних и нетрудоспособных членов семьи. Баланс интересов в алиментных пра- воотношениях рассмотрен на трех уровнях: законодательном, правоприменительном и ин- дивидуальном (уровне соглашений субъектов семейного права), а также на трех этапах суще- ствования алиментного правоотношения: формализации алиментного обязательства, его исполнения, а также изменения и прекращения. На стадии формализации в целях обеспечения баланса интересов необходимо прежде всего установить надлежащих субъектов и размер алиментных обязательств. При этом злоупотребления могут быть с обеих сторон; слабая сторона правоотношения также может злоупотреблять своим правом на получение али- ментов. Обеспечение баланса интересов на стадии исполнения алиментных обязательств направлено прежде всего на сохранение достойного уровня жизни для всех участников али- ментных правоотношений. При изменении и прекращении алиментных обязательств важ- ную роль играет ситуационный метод регулирования семейных отношений, в частности при изменении размера подлежащих уплате алиментов. Значительную роль в обеспечении балан- са интересов в алиментных отношениях играют разъяснения Конституционного Суда РФ.


Автор: Пьянкова А. Ф.


Рубрика:
Гражданское и семейное право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.077-087


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья посвящена вопросу субсидиарной ответственности собственников имущества унитарных предприятий по обязательствам последних перед кредиторами в случае, если не принимаются действенные меры по восстановлению размера чистых ак- тивов предприятия. Актуальность темы обусловлена, с одной стороны, отсутствием четкого указания в законодательстве на данное обстоятельство как на основание ответ- ственности, с другой стороны, остротой проблемы ввиду большого количества процедур несостоятельности (банкротства) унитарных предприятий и значительного количества обращений кредиторов и арбитражных управляющих с заявлениями о привлечении публич- ных образований к субсидиарной ответственности. В статье анализируется понятие чи- стых активов, значение данного финансового показателя, выявленное Конституционным Судом РФ, экономическая и правовая суть российских унитарных предприятий, из которой исходит Европейский Суд по правам человека в большинстве дел. Системный анализ законо- дательства, регулирующего деятельность унитарных предприятий, а также банкротного законодательства позволяет сделать вывод, что уже в настоящее время имеются осно- вания для привлечения публичных образований к субсидиарной ответственности, если они допускают убыточность деятельности созданных ими предприятий и не принимают мер по поддержанию положительного значения чистых активов.


Автор: Пустовалов Е. В.


Рубрика:
Гражданское и семейное право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.069-076


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье раскрыты причины наблюдавшейся до недавнего времени низкой сте- пени востребованности института аналогии в правореализационной деятельности и сла- бой отраженности случаев применения аналогии закона и аналогии права в текстах судеб- ных актов. Отмечена нехватка внимания к институту аналогии в современной учебной ли- тературе по гражданскому праву. Показана недостаточность уровня научных исследований феномена аналогии в гражданском праве. В немногочисленных цивилистических работах диссертационного уровня обнаружено использование узкого, преимущественно теоретиче- ского подхода к аналогии как к одному из частных средств в системе способов преодоления гражданско-правовых пробелов. С учетом заметного изменения позиции законодателя в от- ношении аналогии и появления новейших правоприменительных подходов к осуществлению аналогии закона и аналогии права, в том числе на уровне высших судебных инстанций, обо- снована необходимость интенсификации комплексного изучения аналогии не как абстракт- ной правовой конструкции, а как элемента современной юридической техники, средства осуществления и защиты гражданских прав, стадии применения права и фактора развития гражданского законодательства.


Автор: Микрюков В. А.


Рубрика:
Гражданское и семейное право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.060-068


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Увеличение количества налоговых споров, связанных с удержанием налогов с доходов, выплачиваемых российскими организациями своим иностранным контрагентам, поставило в судебной практике вопрос о привлечении в судебный процесс представителей налогоплательщика — иностранной организации в качестве третьих лиц. Неоднозначное разрешение судами вопросов о необходимости привлечения в дело таких представителей приводит к нарушению конституционного права на судебную защиту, поскольку иным обра- зом иностранная организация-налогоплательщик не может защитить свои имуществен- ные права в отношениях с Российской Федерацией.


Автор: Ногина О. А.


Рубрика:
Финансовое право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.054-059


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья посвящена «нулевому чтению», которое практикуется в сфере бюд- жетной деятельности. В работе исследуется сущность «нулевого чтения», его значение и целесообразность использования в бюджетном процессе Российской Федерации. Отме- чается, что нулевое чтение — это процедура, не предусмотренная Бюджетным кодексом Российской Федерации, которая предполагает предварительные консультации Правитель- ства РФ с Государственной Думой РФ еще до официального внесения проекта федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, направ- ленная на предварительное согласование позиций правительства с нижней палатой парла- мента. По результатам исследования делается вывод, что процедура «нулевого чтения» противоречит принципу последовательного вступления в бюджетный процесс законода- тельной и исполнительной власти как одному из основных принципов бюджетного процесса, обосновывается необходимость законодательного закрепления «нулевого чтения» в Бюд- жетном кодексе РФ.


Автор: Болтинова О. В.


Рубрика:
Финансовое право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.047-053


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья посвящена практике применения ст. 28 Федерального закона «Об обще- ственных объединениях», ограничивающей право некоммерческих организаций использовать в наименовании общественного объединения наименований органов государственной власти, органов местного самоуправления, Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и во- инских формирований, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, или наименований, сходных с указанными наименованиями до степени смешения. Исследование позволяет заключить, что общественные организации нередко используют в своих наимено- ваниях составные части наименований органов и институтов публичной власти (комитет, агентство, служба, инспекция, управление, департамент и т. п.), употребляют слова и выра- жения, созвучные функциям и деятельности органов государственной власти и органов мест- ного самоуправления («контроль», «надзор», «госбезопасность», «городской совет» и др.). По- добная практика приводит к тому, что у граждан возникает стойкая ассоциация с участием государства в деятельности данных организаций либо с особой значимостью деятельности данной организации в государственных интересах, возникает недопустимое восприятие орга- низации в обществе. В связи с этим автор предлагает запретить включать в наименование общественных объединений обозначения, противоречащие общественным интересам, при- водящие к недопустимому восприятию организации за счет использования слов, вызывающих у граждан стойкую ассоциацию с участием государства в деятельности данной организации.


Автор: Бондарчук И. В.


Рубрика:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.041-046


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Предметом исследования являются вопросы правового регулирования ответ- ственности правительства перед парламентом в России. Объектом исследования являются вопросы ответственности исполнительной власти перед законодательной властью. Автором проведен анализ правового регулирования конституционно-правовой ответствен- ности правительства перед парламентом в настоящее время, определены основные пробле- мы организационно-правового характера в указанной сфере. Анализ литературы по теме исследования позволил выявить основные недостатки правово- го регулирования парламентской ответственности в российском законодательстве. Основ- ное внимание в статье уделяется разработке подходов в законодательстве, усиливающих контрольные полномочия законодательной власти. Основной вывод, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что законода- тельство, регулирующее деятельность парламентской ответственности Правитель- ства РФ, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Новизна статьи заключается в разработке предложений по дальнейшему совершенство- ванию законодательства в аспекте обеспечения эффективного парламентского контроля за деятельностью исполнительной власти на федеральном уровне: автором внесены пред- ложения по введению возможных оснований наступления такой ответственности, внедре- нию института индивидуальной парламентской ответственности, изменению некоторых конституционных норм.


Автор: Стрельников А. О.


Рубрика:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.035-040


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы соотношения образования и нравственности. Анализируются философские концепции понимания нравственности, в частности взгля- ды Канта и Гегеля. В условиях формирования мирового сообщества можно говорить о новой форме объективной нравственности, ключом к которой является система академического признания. Последняя, таком образом, является механизмом развития нравственной основы в мировом сообществе.


Автор: Заплатина Т. С.


Рубрика:
Тема номера


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.026-034


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье разбираются взгляды на государство и право одного из главных те- оретиков русского анархизма начала XX в. — А. А. Борового. В первой части раскрываются парадигмальные основания формирования концепции анархо-гуманизма. При анализе содер- жания этого специфического учения акцентируется внимание на обращении Борового к ка- тегории нравственности, которая определяет конституцию личности, а также к мораль- ной составляющей, с помощью которой Боровому, при всем присущем ему индивидуализме, удается отмежеваться от абсолютного «эгоизма». Во второй части статьи представле- на критика А. А. Боровым «системы государственного устройства» и институциональных политических форм, преодолению которых, по мнению теоретика, может способствовать фактор технического прогресса. В статье также анализируется роль, суть и основания пра- ва в системе взглядов Борового, подчеркивается социально-психологическое правопонимание анархо-гуманизма, которое противопоставляется государственному легизму.


Автор: Быстров А. С.


Рубрика:
Тема номера


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.017-025


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В настоящей статье предпринята попытка обобщить мнение практикующих юристов о социальной ценности права. В ходе исследования автором были проанализирова- ны результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, адвокатов, юрисконсуль- тов, нотариусов и судебных приставов. Мнение юристов о социальной ценности права обоб- щено в зависимости от их стажа, возраста и гендерной принадлежности. По мнению автора, эта проблема нуждается в глубоком и всестороннем исследовании с ис- пользованием возможностей социологической науки, и настоящая статья может считать- ся приглашением к научной дискуссии.


Автор: Соколов Н. Я.


Рубрика:
Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.86.1.011-016


Читать на сайте журнала

Авторизация

  Информация для авторов

Уважаемые авторы!

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прекратил сотрудничество с издательской группой Nota Bene.

Читать полностью