Научные журналы
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)


"Актуальные проблемы российского права" № 8 за 2018 год


Статей в номере: 30

Самый читаемый автор номера: Красовец Д.

Аннотация:
Вопросы правового регулирования цифрового рынка носят актуальный характер в условиях происходящих процессов глобализации. В связи с этим особый интерес вызывают проблемы правового регулирования трансграничных онлайн-операций по купле-продаже то- варов. Изучая опыт Европейского Союза, автор отмечает, что с вступлением в силу в конце 2018 г. Регламента о запрете геоблокировки, принятого Советом Европейского Союза 27 февраля 2018 г., потребители смогут свободно осуществлять трансграничные онлайн-по- купки в ЕС. Это означает, что интернет-торговцам придется обслуживать иностранных потребителей «как местных».


Автор: Хатчинсон К. С.


Рубрика:
КОНФЕРЕНЦИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.225-228


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Рассмотрен вопрос о принятии Европейским парламентом новой системы защиты персональных данных — Общего регламента ЕС по защите персональных данных. Регламент распространяется на все страны — участницы Евросоюза. Регламент вступает в силу 25 мая 2018 г. Документ содержит ряд весьма обременительных для организаций обязательств, но в то же время значительно расширяет и укрепляет права физических лиц. Принятие Регла- мента — огромный шаг по направлению к единому цифровому рынку, а расширение террито- риального охвата обеспечит более сбалансированное взаимодействие между контролерами данных в ЕС и за его пределами.


Автор: Удовиченко Ю. Г., Ногаева В. У.


Рубрика:
КОНФЕРЕНЦИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.221-224


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматривается влияние экономики на развитие права в целом, вклю- чая современное частное международное право. Глобализация, развитие экономических прин- ципов в странах ЕС, таких как свободное передвижение лиц, товаров, работ и услуг, а также необходимость привлечения инвестиций в экономику государств привели к необходимости модернизации правового регулирования трансграничных частноправовых отношений.


Автор: Пирцхалава Х. Д.


Рубрика:
КОНФЕРЕНЦИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.217-220


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Говоря о пространствах, в которых практикуется право, следует различать пространство географическое, где говорят на французском языке, и юридическое (а также экономическое), где применяется право с опорой на французскую систему. В таком случае мы говорим только о французском праве независимо от языка, на котором оно функциониру- ет. Чтобы достигнуть географические области, в которых право «думает» по-французски, необходимо их рассматривать как территории с их собственным языком, выстраивать в них нормативную юридическую систему, которая будет идти рука об руку с современными технологиями автоматизированного перевода. Преемственность между лингвистическими пространствами и юридическими территориями не является обязательной.


Автор: Красовец Д.


Рубрика:
КОНФЕРЕНЦИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.209-212


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Рассмотрен вопрос, касающийся гендерного равноправия и его отражения в язы- ке. В частности, речь идет о появлении флексий женского рода у слов, традиционно имевших только мужской род, а также о пересмотре главенства мужского рода при согласовании нескольких существительных разного рода с прилагательными. Если изменения укоренятся в языке, их учет будет необходим в процессе делового общения с французскими партнерами.


Автор: Дюфло А.


Рубрика:
КОНФЕРЕНЦИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.206-208


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматривается роль и место дисциплины «Деловой иностранный язык» в процессе профессиональной подготовки учащихся юридических вузов. Знание делового иностранного языка необходимо для общения в любой профессиональной сфере. Деловой ино- странный язык является в настоящее время существенным компонентом процесса препода- вания языка специальности. В статье рассматриваются различные методики преподавания делового иностранного языка и пути повышения его эффективности.


Автор: Бирюкова М. А.


Рубрика:
КОНФЕРЕНЦИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.202-205


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье представлены законодательные основы формирующегося правового режима самозанятости в России. Показан порядок легализации самозанятыми гражданами своего статуса. Сделан акцент на изменении законодательного определения предпринима- тельской деятельности. Обращено внимание на «налоговые каникулы», предоставленные легализованным самозанятым. Дан статистический портрет самозанятости. Заявлено о необходимости расширения перечня видов деятельности, которым разрешено заниматься самозанятым гражданам. Высказано мнение о том, что легализованные самозанятые лица должны приобрести законодательно оформленный статус микропредприятий.


Автор: Ершова И. В.


Рубрика:
КОНФЕРЕНЦИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.199-201


Читать на сайте журнала

Аннотация:
настоящем обзоре лаконично освещен III Международный научный симпозиум «Предпринимательство и право. Французский и испанский — как языки бизнес-общения», состоявшийся 6 апреля 2018 г. в Московском государственном юридическом университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Наиболее важные доклады, представленные на этом мероприятии, будут опубликованы в ведущих рецензируемых научных журналах.


Автор: Ногаева В. У., Колесникова Н. Ю.


Рубрика:
КОНФЕРЕНЦИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.195-198


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматриваются особенности содержания права на свободу совести и вероисповедания согласно Конституции Российской Федерации и конституциям ряда стран, относящихся к государствам как ближнего (Республика Беларусь, Республика Казахстан, Азер- байджанская Республика, Украина), так и дальнего (ФРГ, Швейцария, США) зарубежья. Выделя- ются и анализируются признаки данного права, в результате чего акцентируется внимание, что право на свободу совести и вероисповедания закреплено в различных конституциях стран по-разному, что обусловлено историческим развитием каждого государства в отдельности. С учетом анализа норм международных правовых актов, Конституции РФ и конституций за- рубежных стран приходим к выводу, что ст. 28 Конституции РФ не содержит существенных отличий в регламентации анализируемого права. Кроме того, определяется, что́ следует понимать под «свободой совести» и «свободой вероисповедания», с учетом данных определе- ний делается вывод, что понятие свободы совести шире понятия свободы вероисповедания.


Автор: Зайцев И. А.


Рубрика:
Сравнительное правоведение


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.181-187


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья посвящена исследованию вопросов, вытекающих из соотношения прин- ципов законности и целесообразности в организации деятельности органов прокуратуры Российской Федерации. Обращается внимание на примеры доминирования принципа целесообразности в практике организации прокурорской деятельности вследствие ведомственного нормативного правового регулирования. По итогам исследования автор приходит к выводу, что в организации и деятельности органов прокуратуры принцип целесообразности по отношению к принципу законности должен быть производным. Руководствоваться целесообразностью уместно только в ситуации, когда закон позволяет избрать альтернативную форму поведения. Критерием выбора целесообразной формы деятельности прокуратуры в условиях отсутствия прямого указания закона должно быть системное толкование законодательных положений, определяющих основное предна- значение прокуратуры в системе государственно-правовых институтов.


Автор: Смирнов А. Ф.


Рубрика:
Организация правоохранительной деятельности


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.188-194


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье исследуются проблемы разграничения трансграничных и внутренних правоотношений на основе критериев, касающихся действия императивных норм в между- народном частном праве. Детальный анализ отечественных и зарубежных правовых актов и доктрины позволяет сделать вывод, что критерием для определения правоотношения внутренним является связь всех касающихся существа отношений сторон обстоятельств только с одной страной. В исследовании отмечается, что существенность (значимость) тому или иному элементу правоотношения придает не сам по себе тот или иной террито- риальный контакт, а наличие существенного публичного интереса, обеспечиваемого правом, тесно связанным с территориальным контактом. При отсутствии в правоотношении суще- ственных иностранных публичных интересов такое правоотношение является внутренним (коллизия — ложной). Существенные коллидирующие в правоотношении публичные интересы иностранных правопорядков, связанные с тем или иным территориальным контактом, ука- зывают на то, что данное правоотношение является трансграничным (романо-германская доктрина), коллизия истинной (американская доктрина). Для выбора применимого права и во внутреннем, и в трансграничном правоотношении следует руководствоваться принципом наиболее тесной связи, предусматривающим применение судом права той страны, которое связано с наименьшим ущербом для публичных интересов (ценностей), затронутых этим отношением.


Автор: Шулаков А. А.


Рубрика:
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.171-180


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье поднимается проблема периодизации (этапности) расследования пре- ступлений; подчеркивается подвижность границ этапов расследования преступлений, обу- словленная их динамичностью и интенсивностью; обосновываются границы первоначального этапа расследования преступлений и аргументируется его основная функция; указывается на обусловленность направлений деятельности следователя в ходе расследования посягательств на свободу личности особенностями доказывания рассматриваемых составов преступлений и спецификой механизма их совершения; проводится анализ судебной и следственной практики и выделяются направления деятельности следователя на первоначальном этапе расследо- вания посягательств на свободу личности; классифицируется документация, отражающая элементы исследуемой преступной деятельности, и рассматривается ее доказательствен- ное содержание; исследуется работа с физическими и юридическими лицами как одно из на- правлений рассматриваемой деятельности следователя и выделяются ее составные части; осуществляется классификация следов преступных посягательств на свободу личности и ар- гументируется работа с ними как направление рассматриваемой деятельности следователя; анализируется работа с потерпевшим как наиболее значимое направление первоначального этапа расследования посягательств на свободу личности; делаются выводы и подводятся итоги исследования.


Автор: Калюжный А. Н.


Рубрика:
КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.164-170


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Отказ лиц, заключивших досудебное соглашение о сотрудничестве, от полноцен- ного судебного следствия в обмен на назначение более мягкого наказания требует закрепления в УПК РФ повышенных гарантий соблюдения их прав и законных интересов. Наряду с другими, такой гарантией выступает принцип недопустимости поворота к худшему (non reformatio in peius), проявляющий себя в проверочных стадиях уголовного процесса. Действие указанного принципа при производстве в рамках гл. 40.1 УПК РФ имеет особенности, связанные с правилами назначения наказания, а также ограничением оснований обжалования приговора. В публикации осуществляется комплексное изложение правил и условий, при соблюдении которых допуска- ется поворот к худшему при пересмотре приговоров, вынесенных в порядке гл. 40.1 УПК РФ, в суде апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, при возобновлении производства ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств. Предлагается разрешение выявленных в судебной практике проблемных ситуаций, в которых два вступивших в законную силу при- говора, по-разному оценивающих одни и те же фактические обстоятельства, должны быть приведены в соответствие в связи с преюдициальным характером приговоров, вынесенных в общем порядке судебного разбирательства. Приводится система аргументов против при- влечения к уголовной ответственности лиц, указавших ложные сведения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.


Автор: Килина И. В.


Рубрика:
Уголовный процесс


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.155-163


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Рассматриваются особенности возбуждения уголовного дела как самостоятель- ный элемент частной криминалистической методики расследования преступных нарушений неприкосновенности частной жизни. Подробно исследованы поводы для возбуждения уголовных дел. Проведен анализ различных подходов к определению понятия «повод для возбуждения уголовного дела». Подчеркнуто особое значение заявления о преступлении как повода для возбуждения уголовного по делам частно-публичного обвинения. В отдельную группу способов выражения свободного повода предложено выделить сообщения о преступлениях, обнару- женных сотрудниками органов государственной власти, общественных и иных организаций и предприятий. Отмечено, что установление достоверности поступившей информации и ее достаточности для того, чтобы стать основанием для возбуждения уголовного дела, проводится в рамках предварительной проверки. Основными направлениями такой проверки определены установление объекта и объективной стороны преступлений, а также разгра- ничение со смежными составами криминализованных уголовным законом деяний и админи- стративных правонарушений.


Автор: Баринов С. В.


Рубрика:
Уголовный процесс


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.146-154


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Справедливая мера наказания должна быть основана на учете двух критери- ев: характера и степени общественной опасности преступления и личности преступника. В контексте закрепленных в ст. 43 Уголовного кодекса РФ целей наказания (восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение совершения новых пре- ступлений) превалирование одного критерия над другим при правоприменении недопустимо. Доминирование оценки характера и степени общественной опасности преступления будет означать возмездие посредством наказания. Однако совершенное преступление характеризует определенным образом и самого преступника. Достижение целей наказания невозможно, если при определении его меры не учтено допреступное и постпреступное поведение лица. Опираясь на указанные доводы, автор приходит к выводу о неразрывной связи двух критериев назначения наказания, об их взаимодействии и дополнении друг другом: с увеличением опасности преступного поведения ослабляется влияние на меру наказания обстоятельств, характеризующих положитель- ное допреступное и постпреступное поведение личности; чем менее опасно преступное поведение, тем больше влияние на меру наказания обстоятельств, положительно характеризующих лич- ность. Соблюдение данных закономерностей позволит избежать ошибок при правоприменении.


Автор: Замдиханова Л. Р.


Рубрика:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.137-145


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье делается вывод о том, что субъективное гражданское право, кото- рое в силу закона может принадлежать юридическому лицу только определенной организа- ционно-правовой формы, прекращается при смене юридическим лицом соответствующей организационно-правовой формы. Проанализирована коллизия между п. 5 ст. 58 Гражданско- го кодекса РФ, в соответствии с которым права и обязанности юридического лица при его преобразовании не изменяются, и п. 1 ст. 296 ГК РФ, согласно которому право оперативного управления может принадлежать только учреждению и казенному предприятию. Доказано, что в п. 5 ст. 58 ГК РФ подлежит ограничительному толкованию и должен распространяться только на обязательственные отношения данного юридического лица. Следовательно, кол- лизия между п. 5 ст. 58 и п. 1 ст. 296 ГК РФ разрешается в пользу последней нормы. Исходя из принципа диспозитивности, юридическое лицо несет все риски неблагоприятных последствий, вызванных реорганизацией, в том числе связанных с прекращением у него специальных субъ- ективных прав. Прекращение права оперативного управления при смене юридическим лицом организационно-правовой формы коррелирует с общеправовой тенденцией, направленной на сокращение числа случаев использования института оперативного управления в хозяй- ственном обороте. Основные аргументы сторонников и противников данной точки зрения проанализированы на примере конкретного судебного спора по делу № А60-18402/2015.


Автор: Федотов Д. В.


Рубрика:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.128-136


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья содержит исследование отдельных теоретических и практических проблем обжалования определений, вынесенных при рассмотрении дел в первой инстанции арбитражными судами, судами общей юрисдикции, а также дел, рассматриваемых в порядке административного судопроизводства. Кратко рассматривается история вопроса о критери- ях, разграничивающих определения суда, не подлежащие обжалованию отдельно от решения, и подлежащие обжалованию. На основе анализа законодательной терминологии предлагается дополнить п. 2 ч. 1 ст. 331 Гражданского процессуального кодекса РФ, закрепив в нем право апелляционного обжалования определений суда, не только исключающих возможность, но и определений, «препятствующих» дальнейшему движению дела. Обосновывается необходи- мость законодательного закрепления в Арбитражном процессуальном кодексе РФ и ГПК РФ права обжалования определения об отказе в привлечении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, за лицом, «подавшим соответствующее ходатайство». Выска- зывается предложение закрепить в ГПК РФ и Кодексе административного судопроизводства РФ аналогичные АПК РФ правила: 1) рассмотрение вопроса о восстановлении пропущенного срока обжалования судом апелляционной инстанции (а не судом, принявшим оспариваемое поста- новление); 2) право подачи кассационной жалобы на судебное постановление (решение, опре- деление) в случае, если суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.


Автор: Караськина М. С.


Рубрика:
ГРАЖДАНСКОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.119-127


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Исследуются направления развития учения о третьих лицах в источниках рос- сийского гражданского права. Выделены обязательные и факультативные правовые формы участия третьего лица в договорном отношении. В период действия обычного права появилась такая обязательная форма участия третьего лица, как свидетельство удостоверения воли сторон договора. К XVII в. сложился порядок публичного удостоверения сделок со стороны третьих лиц. Факультативное участие третьего лица в договорном отношении допускалось в Пространной редакции Русской Правды при переходе обязательств наследодателя к тре- тьим лицам — наследникам. Псковская судная грамота упоминает такой способ обеспечения исполнения обязательств, как привлечение третьего лица к исполнению договора в качестве поручителя. Законодательство XVIII в. закрепляет возможность участия третьего лица в ка- честве добровольного представителя. В деловой практике XIX в. стала допускаться возмож- ность заключения договоров в пользу третьего лица, а также возможность третьего лица выступать залогодателем, не являющимся должником по основному обязательству. В ГК РФ 1964 г. установлена возможность участия третьего лица в качестве гаранта. Федеральным законом от 07.05.2013 № 100‑ФЗ в ГК РФ 1994 г. была закреплена общая норма о согласии третьего лица на совершение сделки.


Автор: Чернобель Я. А.


Рубрика:
Гражданское и семейное право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.109-118


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Исследуются новые положения Гражданского кодекса Российской Федерации о на- следственных фондах, вступающие в силу с 1 сентября 2018 г. Указывается, что наследствен- ный фонд является одним из инструментов, расширяющих возможности по охране наследства и управлению им. Отмечаются особенности его гражданско-правового положения и деятель- ности как юридического лица, которые существенно отличают его от обычных фондов. Такая специфика связана с особой целью создания фонда — управление наследственным имуществом конкретного гражданина, являющегося единственным учредителем фонда, после его смерти. При этом такая цель, в отличие от обычной цели создания фонда, по общему правилу явля- ется не общеполезной, социальной, а скорее частной, что выделяет наследственный фонд среди других видов фондов, создаваемых, как правило, для благотворительных, социальных, иных общественно полезных целей. Отмечаются в статье и трудности в определении по- рядка создания фонда, порядка формирования органов его управления, а также дальнейшего формирования его имущественной базы и осуществления деятельности.


Автор: Аюшеева И. З.


Рубрика:
Гражданское и семейное право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.100-108


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье раскрываются сущностные характеристики рамочного договора. Обосновывается недопустимость рассмотрения данного правового явления в качестве ква- зидоговора. Рамочный договор рассматривается в качестве самостоятельной специальной договорной конструкции. Автором анализируются соотношение организационных и органи- зуемых отношений применительно к предмету рамочного договора. По итогам исследования автор приходит к выводу, что специфической целью рамочных дого- воров является создание системы устойчивых правовых связей, общих правил игры, которым в дальнейшем подчиняются взаимоотношения сторон. В свою очередь, предметом рамочных соглашений являются действия сторон, направленные на определение общих условий возник- новения, изменения и исполнения отдельных обязательств в некоторой сфере деятельности. Помимо этого, в статье раскрывается структура договорных связей в рамочных контрактах, а также специфика организуемых договоров.


Автор: Гудовских Т. С.


Рубрика:
Гражданское и семейное право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.094-099


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Анализируя действующее бюджетное и гражданское законодательство РФ, основываясь на положениях доктрины бюджетного права и теории юридического лица пу- бличного права, автор приходит к выводу, что по общему правилу юридические лица не явля- ются субъектами бюджетного права, но в отдельных случаях, определенных БК РФ и иными нормативными правовыми актами, они могут быть участниками бюджетного процесса, и соответственно, субъектами бюджетного права. Автором обосновывается, что в настоя- щее время участниками бюджетного процесса и, соответственно, субъектами бюджетного права являются следующие юридические лица: 1) органы государственной власти и местного самоуправления, наделенные статусом юридического лица; 2) казенные учреждения; 3) Банк России; 4) наиболее значимые учреждения науки, образования, культуры и здравоохранения, являющиеся главными распорядителями бюджетных средств.


Автор: Леднева Ю. В.


Рубрика:
Финансовое право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.085-093


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В настоящее время вопрос финансово-правового регулирования денежных пе- реводов иностранных граждан (ремиттансов) недостаточно освещен в науке финансового права. Авторы исследования проводят анализ правового регулирования ремиттансов в России и зарубежных странах. Приводятся различные классификации денежных переводов мигрантов, в том числе с использованием виртуальных и цифровых валют (криптовалюты). В работе выявлена прямая зависимость роста ВВП государств, входящих в СНГ, от денежных переводов иностранных граждан из России в данные страны. Авторы предлагают ряд инициатив, кото- рые позволят аккумулировать данные денежные средства на территории России.


Автор: Карпова И. В., Карпов К. А.


Рубрика:
Финансовое право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.078-084


Читать на сайте журнала

Особенности организованной торговли алмазами


Арзуманова Л. Л., Логвенчева А. О.

Аннотация:
В статье указывается на отсутствие нормативно закрепленного определения понятия «алмаз», однако отмечена их принадлежность к драгоценным камням. Далее алмазы соотносятся с финансовыми инструментами, которые рассмотрены в работе в широком и узком понимании, а также с денежными суррогатами. Помимо этого, авторы обращают внимание на то, что в других отраслях права алмазы рассматриваются как товар. На основании изучения финансовой природы алмазов анализируются возможные способы организованной торговли ими: торговля фьючерсами на бирже, создание алмазных бирж и создание специализированного центра по торговле алмазами. Особое внимание уделено из- учению деятельности недавно созданного в России Евразийского алмазного центра. На основе проведенного исследования авторами сделан вывод о его статусе как многофункционального центра по организованной торговле алмазами.


Автор: Арзуманова Л. Л., Логвенчева А. О.


Рубрика:
Финансовое право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.072-077


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассмотрены актуальные вопросы функционирования системы стра- тегического планирования в Российской Федерации в части, касающейся установления от- ветственности за нарушение законодательства в этой сфере. Указана взаимосвязь стра- тегического планирования и противодействия коррупции в России. Авторами представлен анализ дисциплинарных проступков при осуществлении стратегического планирования государственными органами и их должностными лицами, аргументирована необходимость градации нарушений государственных гражданских служащих с целью назначения адек- ватного взыскания. Предложена разработка и внедрение методических рекомендаций по дифференциации проступков в сфере стратегического планирования, учитывающих особен- ности совершаемых нарушений и их последствия для системы государственного управления и общества в целом. Также с учетом частоты совершаемых грубых проступков в сфере стратегического планирования и практики применения взысканий сделан вывод о важности внесения изменения в Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации» с целью закрепления ответственности за некачественное планирование и не- удовлетворительную реализацию государственных программ, наносящие ущерб обществу и государству.


Автор: Поляков М. М., Окрокова Е. С.


Рубрика:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.063-071


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматривается соотношение инноваций и идеологии права. Особое внимание уделяется важнейшим инновационным задачам идеологии права. Проводится ана- лиз процесса зарождения новой, инновационной правовой идеи, так как превращение новой идеи в теорию, правовые принципы и концепции есть один из ключевых моментов процесса инноваций в праве. Автор считает, что правовая идеология обязана поддерживать, развивать и распространять инновационные идеи, связанные с общечеловеческими ценностями: права и свободы личности, демократия, правовое государство, верховенство закона, гражданское общество, социально ориентированная рыночная экономика. В работе отмечается, что сущность инновационной правовой идеологии заключается в процессе выявления теоретического сознания, коорди- нации и согласования различных общественных интересов через достижение социального компромисса. Также, по мнению автора, в случае привнесения инновационных элементов правовая идеология должна содержать большой нравственный потенциал, подразумевающий обеспечение прав личности, поддержки, охраны и развития семьи. Важнейшая задача инновационной правовой идеологии — создание правовых идей, регулирующих проникновение национальной культуры в правовую систему. Кроме того, инновационная правовая идеология направлена на выработку идей регулирования экономических отношений. Современная идеология не может лишь конста- тировать движение к саморегулирующейся рыночной экономике. В инновационной правовой идеологии важно четкое выражение позиции по таким процессам, как свободная торговля, предпринимательство, вопрос собственности.


Автор: Курышев Е. Ю.


Рубрика:
Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.054-062


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья посвящена событию, имевшему место 185 лет назад: на протяжении 1832 г. печатался Свод законов Российской империи, а 19 января 1833 г. на общем собрании Государственного совета он был одобрен в качестве официального собрания действующих законодательных актов, а затем объявлен действующим источником права с 1 января 1835 г. Значению и роли Свода в становлении системы российского законодательства посвящено множество работ; в данной статье анализируется 130-летний опыт создания комиссий по собиранию законов, раскрываются причины, по которым работа в этом направлении ока- залась малопродуктивной. Накопившийся массив законов частично дублировался, содержал ошибки и неточности, поэтому собирание законов не вело к нужной цели. Необходимо было упорядочить законы и привести в систему, и это возможно было осуществить, лишь опираясь на четкие представления о сути действующего права и предметов правового регулирования. Новый этап в истории развития отечественного права знаменовала деятельность М. М. Спе- ранского, под руководством которого был создан Свод законов Российской империи, ставший средством обеспечения законности в государстве.


Автор: Чистяков А. В.


Рубрика:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.044-053


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье проанализированы акты, в соответствии с которыми были образова- ны государственные комитеты, руководившие концессионной деятельностью, рассмотрены вопросы соотношения их полномочий с полномочиями других государственных органов, в том числе с торговыми представительствами России за рубежом. Приведена оценка усилий госу- дарства специалистами в экономической и правовой литературе (как в относящейся к ана- лизируемому периоду, так и в современной). Автор приходит к выводу, что к концу 1920‑х гг. сложились две формы концессии: так называемая чистая и смешанная. Первая была полностью основана на иностранном капитале, концессионное предприятие в этом случае зарубежным концессионером эксплуатировалось самостоятельно. Вторая концессия предполагала наличие совместного капитала — иностранного и российского (государственного или кооперативного). Чистые концессии превалировали в российской концессионной практике. Смешанные имелись главным образом в сфере торговли. Они были возможны только в том случае, если предвари- тельно было организовано специальное акционерное общество.


Автор: Ившин М. С.


Рубрика:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.035-043


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Предметом исследования является практика использования чувства стыда в процессе наложения санкций за правонарушения. Она состоит в организации специальных пристыжающих процедур, выступающих в качестве самостоятельного наказания или до- полнения к основному наказанию. Среди стран с правовой культурой современного западного типа эта практика получила наибольшее распространение в США. Актуальность обсуждения пристыжающих правовых санкций связана с недостатками основной формы наказания, ис- пользующейся в правовых системах современности, — лишения свободы. В философии права и социальной этике статус пристыжающих правовых санкций породил широкую дискуссию. В данной статье проанализирован лишь один аргумент, использующийся в ней. Противники пристыжающих правовых санкций отталкиваются от особенностей стыда как моральной эмоции. В рамках критики этой моральной эмоции, основанной на результатах исследований Дж. Тэнгни, стыд выступает как депрессогенное, блокирующее эмпатию и провоцирующее агрессивность переживание. Соответственно, его использование в пенитенциарной систе- ме может вести исключительно к негативным последствиям. Однако многие из положений психологической критики стыда не подтверждаются более современными исследованиями. В настоящий момент развернулась частичная реабилитация этой эмоции. Отсюда следует важный вывод в отношении пристыжающих правовых санкций. Социально-этическая обосно- ванность их использования не может опираться на противоречивые данные общей психоло- гии стыда. Для определения оправданности или неоправданности этих санкций необходимы специальные социологические и психологические исследования воздействия пристыжающих процедур на дальнейшее поведение нарушителей закона и свидетелей пристыжения, а также на психологический климат в сообществе.


Автор: Прокофьев А. В.


Рубрика:
ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА ПРАВА


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.027-034


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматривается специфика образования общих моральных понятий. Отмечается, что в этом процессе участвует сознание, подсознание и интуиция. При этом интуиция доводит нравственные идеи до такой степени абстракции, до которой сознание в силу представленного в нем эгоистического интереса их довести не может. Подсознание обеспечивает автоматизмы поведения и в то же время достраивает наши представления до системной целостности. Моральное мышление, осознание отношения с другими составляют важную сторону формирования человеческого сознания в целом. В статье рассматривается также проблема свободы воли и моральной ответственности. Критикуются взгляды анали- тических философов, считающих свободу воли иллюзией. Демонстрируется, что свобода воли заключена уже в психических механизмах, связанных со способностью ориентации на основе идеальных образов. Она возникает в силу того, что мозг прорабатывает все возможные си- туации действия в гипотетически полагаемой реальности, состояние которой относится к некоторому моменту в будущем. Это заставляет ставить себя на место другого, и отсюда возникает первичное нравственное отношение. В какой-то степени на это способны и высшие животные, но человек может более глубоко анализировать ситуацию действия, относить свои представления к отдаленному будущему, поскольку язык позволяет ему преодолеть непосредственные эмоциональные реакции на ситуацию. В разрешении проблемы о свободе воли я принимаю теорию эмерджентной причинности, т.е. представление о том, что одни нейронные сети могут управлять другими и это позволяет интерпретировать идеальное на основе материального. Идеальное в такой интерпретации оказывается некоторым смыслом, порожденным сложноорганизованными взаимодействиями мозговых сетей. При этом порождаемые работой мозга смыслы учитывают феноменальный опыт субъекта, его прошлые эмоциональные реакции на разнообразные события индивиду- альной жизни. Это дает возможность классифицировать события, отделять важное от неважного при планировании будущих действий.


Автор: Разин А. В.


Рубрика:
ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА ПРАВА


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.016-026


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье дается аналитический обзор Международной научно-практической конференции «Нравственность и право: реальность и перспективы взаимодействия», состояв- шейся 20—21, 23 апреля 2018 г. в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Она подготовлена и проведена действующим на базе кафедры философских и социально-экономических дисциплин Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) философско-правовым клубом «Нравственное измерение права» под руководством доктора философских наук, профессора В. М. Артемова. Приводимые контекст и назначение подобных научно-просветительских мероприятий де- монстрируют ее специфику и роль в осмыслении проблемы взаимодействия нравственности и права, реализации стратегии этизации последнего.


Автор: Артемов В. М.


Рубрика:
ФИЛОСОФИЯ И ЭТИКА ПРАВА


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.93.8.011-015


Читать на сайте журнала

Авторизация

  Информация для авторов

Уважаемые авторы!

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прекратил сотрудничество с издательской группой Nota Bene.

Читать полностью