Научные журналы
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)


"Актуальные проблемы российского права" № 7 за 2018 год


Статей в номере: 28

Самый читаемый автор номера: Роор К. А.

Аннотация:
В статье на основе анализа истории становления и развития деятельности ор- ганов прокуратуры, а также нормативных правовых актов исследуются роль и значение ука- занного надзорного органа в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности в период 1960—2000 гг. Анализируются вклад и влияние советской прокуратуры в дело охраны природы всего государства. Советское государство, несмотря на значительные меры, принятые в 1950—1970 гг. прошлого столетия в целях улучшения экологической обста- новки в стране, не сумело в полном объеме достичь высоких показателей природоохранной практики ввиду непоследовательности в решении экологических проблем. Вместе с тем при- нятие Закона о прокуратуре СССР 1979 г. способствовало расширению компетенции прокуро- ров в надзорной и координирующей деятельности по обеспечению законности и правопорядка, а также усилению надзора, в том числе в природоохранной сфере. Автором приводятся приме- ры практики прокурорской деятельности природоохранных прокуратур. Следует отметить, что судебной реформой 1991 г. в период становления правового демократического государ- ства полномочия прокуратуры должны были быть подвергнуты существенной трансформа- ции. Так, в п. 6 разд. 4 Концепции судебной реформы закреплялось следующее: «Постепенное отмирание общенадзорной функции прокуратуры не может повлиять на состояние законно- сти в стране, если переход к рынку обеспечит внутренние естественные стимулы соблюдения законов». Однако, как показывает современная практика, органы прокуратуры, в том числе специализированные, являются одним из инструментов обеспечения и защиты конституци- онных прав граждан на благоприятную окружающую среду в правовом государстве.


Автор: Бижанова К. А.


Рубрика:
Организация правоохранительной деятельности


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.232-242


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматриваются отдельные вопросы института трудового договора во Франции. Автор исследует понятие трудового договора в 80-е гг. прошлого века и в настоя- щий период, обращает внимание на изменения и реформы трудового законодательства, про- водимые в последние годы. В заключении статьи подводятся итоги и предлагаются выводы. Отмечается, что опыт французского законодательства, учитывающий многообразие и спе- цифику труда различных категорий работников и форм занятости, заслуживает внимания и изучения, что позволит российскому законодателю учесть как положительные, так и отри- цательные аспекты для его реализации в ходе правотворчества в сфере труда, что в конеч- ном итоге обеспечит большую эффективность такого института, как трудовой договор.


Автор: Шония Г. В.


Рубрика:
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ


DOI: 10.17803/1994-1471.2017. 92.7.224-231


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В представленной статье рассматриваются теоретические и практические тенденции развития интеграционной организации в Азиатско-Тихоокеанском регионе — АСЕАН. Рассмотрены причины и условия, способствующие расширению нормативной базы Ассоциации. Сложившаяся сегодня непростая ситуация усложняется и существующим фи- нансовым кризисом. Но именно такое положение дел обусловливает важность занимаемых странами позиций в процессе перераспределения благ. С учетом существующих обстоя- тельств даже развитым государствам для достижения поставленных перед собой целей приходится объединяться в различные международные организации. Ассоциация стран Юго-Восточной Азии сегодня представляет собой крупнейшее политико-экономическое объ- единение на юго-востоке. Очевидно, что многие участники рассматриваемой организации сильно отличаются друг от друга как по степени экономического прогресса, так и по уров- ню развития внутренней экономики. Схожесть понимания правовых аспектов регулирования общественных отношений также не является абсолютной. Изучение специфики функциони- рования такого субъекта международного права, как АСЕАН, может оказать существенное влияние на понимание многих интеграционных процессов в современном мире.


Автор: Трубачева К. И.


Рубрика:
ИНТЕГРАЦИОННОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.218-223


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматривается проблема международно-правовой защиты лиц, пострадавших при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, кото- рые были вынуждены покинуть районы с опасным для жизни и здоровья человека состояни- ем окружающей среды. В доктрине перемещение населения при подобных обстоятельствах часто именуется как экологическая миграция, а пострадавших и переселяющихся лиц назы- вают экологическими мигрантами. Поскольку в международных договорах данные понятия отсутствуют, исследуется вопрос о необходимости создания правового механизма регу- лирования экологической миграции как составной части системы защищенности человека при резком ухудшении экологической обстановки. В статье рассматриваются перспективы формирования организации на международном уровне по защите экологических мигрантов и сделан вывод о необходимости создания подобной международной организации по защи- те экологических мигрантов в системе Организации Объединенных Наций, в компетенцию которой будут одновременно входить такие аспекты международного права, как защита прав человека, миграция, международное сотрудничество по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, защита окру- жающей среды и право устойчивого развития.


Автор: Маркова Е. Ю.


Рубрика:
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.209-217


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Феномен права Всемирной торговой организации продолжает оставаться ис- ходным для предмета изучения со стороны юристов-международников. Исследование по- ложений «пакета соглашений ВТО», практики третейских групп и Апелляционного органа, докладов Комиссии по международному праву, посвященных фрагментации в международ- ном праве, и научной доктрины различных стран доказывает, что «право ВТО» является «специальным договорным режимом», существующем в рамках международного права. Об изолированности не может идти речи хотя бы потому, что применение норм «права ВТО» осуществляется в соответствии с положениями Венской конвенции о праве международных договоров 1969 г. Настоящая статья представляет собой попытку представить автор- скую точку зрения на существующую проблему.


Автор: Салия М. Р.


Рубрика:
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.199-208


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассмотрены нормы законодательства РФ в части установления гра- ниц морских пространств и регулирования рыболовства в них. Проанализированы междуна- родные договоры РФ: Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., Соглашение между Российской Федерацией и Японией о взаимных отношениях в области рыболовства у побережий обеих стран от 7 декабря 1984 г. Выявлены коллизии существующих правовых норм, касающихся определения внешней границы исключительной экономической зоны РФ в южной части Охот- ского моря и норм, регулирующих рыболовство в ней. Подчеркивается, что указанная ситу- ация создает серьезные проблемы для российских рыболовных судов. Рассмотрена практика применения международно-правовых норм и норм российского законодательства уполномо- ченными государственными органами РФ и установлены особенности их толкования. Разра- ботаны рекомендации по разрешению указанных правовых коллизий.


Автор: Бекяшев Д. К.


Рубрика:
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.193-198


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассмотрены и проанализированы различные мнения о категории «криминалистическое изучение личности». С точки зрения русского языка различные зна- чения термина «изучение» полно и многогранно отражают деятельность следователя по изучению личности в ходе достаточного раскрытия и расследования преступлений. Сделан вывод о том, что криминалистическое изучение личности можно рассматривать как про- цесс, теорию (учение) и раздел криминалистики (учебную дисциплину, спецкурс). В этой связи определение понятия «криминалистическое изучение личности» зависит от понимания его сущности. Криминалистическое изучение личности как процесс по изучению личности свя- зано с деятельностью. Криминалистическое изучение личности как теория (учение) связано с объективными закономерностями, составляющими предмет криминалистики. Кримина- листическое изучение личности как раздел криминалистики (учебная дисциплина, спецкурс) основано на теоретической базе, на основании которой познаются приемы, способы, мето- ды изучения личности. Итоговая цель криминалистического изучения личности — решение задач раскрытия и расследования преступлений. Предлагаются авторские определения по- нятия «криминалистическое изучение личности».


Автор: Исютин-Федотков Д. В.


Рубрика:
КРИМИНАЛИСТИКА И КРИМИНОЛОГИЯ. СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.186-192


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Уголовный кодекс РФ не содержит понятия множественности преступлений. Вместе с тем институт множественности преступлений занимает значимую нишу в рос- сийском уголовном праве, и четкое понимание его сущности крайне необходимо для правиль- ной квалификации преступных деяний, формирования обоснованной правоприменительной практики. В статье рассмотрены и проанализированы основные взгляды советских и совре- менных российских исследователей на вопрос о понятии множественности преступлений, также приведены и проанализированы некоторые позиции зарубежного уголовного законо- дательства по рассматриваемому вопросу, по итогам полученного анализа сформулировано понятие множественности преступлений, по мнению автора, максимально отражающее сущность института.


Автор: Тарасова Ю. Е.


Рубрика:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.178-185


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Введение ограничения свободы в отечественную систему уголовных наказаний вполне соответствует тенденции гуманизации современной российской уголовной и уголов- но-исполнительной политики. Однако эффективность данного наказания зависит не только от создания надлежащих условий его исполнения, но и от правильного применения норм уго- ловного закона при его назначении. К сожалению, на практике нередко встречаются ошиб- ки при установлении судами осужденным к ограничению свободы конкретных ограничений и обязанностей. В представленной статье автор на основе анализа существующей судеб- ной практики выявляет ошибки, возникающие при назначении наказания в виде ограничения свободы. Особое внимание уделяется необходимости учета судами при вынесении приговора не только уголовно-правовой, но и социальной характеристики осужденного. В целях разре- шения выявленных проблем автор формулирует соответствующие предложения по совер- шенствованию отечественного законодательства, регулирующего рассматриваемую сфе- ру, а также судебной практики.


Автор: Пермиловская Е. А.


Рубрика:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.169-177


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматриваются причина, достаточный повод, оправдывающие освобождение от уголовной ответственности. В уголовно-правовой литературе имеются многочисленные решения по этому вопросу, но их основная масса самостоятельно не может объяснить, почему лицо освобождается от уголовной ответственности. Автор приходит к выводу, что основание такого освобождения нужно искать в личности виновного. По дей- ствующему уголовному законодательству обосновать освобождение от уголовной ответ- ственности может только отпадение или существенное снижение общественной опасно- сти лица, совершившего преступление. В перспективе же следует сформулировать соответ- ствующие положения уголовного закона так, чтобы основанием данного освобождения было только отпадение общественной опасности лица. Соответственно, подлежат исключению из Уголовного кодекса РФ ст. 76. 2 и ч. 1 ст. 90 и, напротив, включению в главу об освобождении от уголовной ответственности соответствующих предписаний ст. 80.1 и ч. 1 ст. 81 УК РФ.


Автор: Благов Е. В.


Рубрика:
УГОЛОВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.161-168


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье исследуется законодательство о рабочем времени Европейского Сою- за. Автором анализируются основополагающие акты, регулирующие рабочее время в рамках Европейского Союза. Особое внимание уделяется анализу норм, непосредственно касающихся режима рабочего времени, закрепленных в Европейской социальной хартии, в Хартии Евро- пейского Союза и в Директиве Европейского Парламента и Совета. В статье проводится сравнительно-правовой анализ, рассматриваются единые для всех государств-членов поло- жения о регулировании института рабочего времени, которые представляют собой тот минимальный уровень гарантий прав работников, соблюдать который должна каждая страна ЕС. Исследуются вопросы регулирования трудового законодательства о рабочем вре- мени в странах ЕС (на примере Германии и Греции). Помимо стандартных режимов рабочего времени автор выделяет в трудовом законодательстве стран Европейского Союза нестан- дартные режимы рабочего времени. После изучения законодательства о рабочем времени стран ЕС автором делаются заключительные выводы.


Автор: Новрадова-Василиади С. М.


Рубрика:
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.153-160


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Рассмотрена проблема отсутствия четкого понимания правовой природы должностной инструкции работника в законодательстве и правоприменительной практи- ке. Обосновывается приоритет условия трудового договора о трудовой функции по отноше- нию к должностной инструкции, в том числе при спорах, связанных с установлением и изме- нением трудовых обязанностей работника. Трудовые обязанности работника рассматрива- ются в качестве структурного элемента условия трудового договора о трудовой функции. Обосновывается право работодателя определять трудовые обязанности работника по своему усмотрению. При этом выделяются критерии, ограничивающие это право. На при- мере правоприменительной практики рассмотрены также особенности применения квали- фикационных справочников при установлении трудовых обязанностей работника. Предла- гается внести уточнения в некоторые нормы Трудового кодекса РФ, а именно в ст. 21 и 22, с указанием на установление трудовых обязанностей именно работодателем. Данные меры позволят избежать коллизий, которые возникают в связи с определением и установлением трудовых обязанностей работника.


Автор: Дарбинян Т. А.


Рубрика:
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.145-152


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Законодательство России, регулирующее порядок и сроки оплаты труда, имеет принципиальное значение для обеспечения имущественных прав работников. Однако оно не лишено недостатков, которые проявляются в содержании норм, предусмотренных ст. 136 Трудового кодекса РФ. Некоторые просчеты законодателя в части конкретизации сроков выплаты заработка были устранены Федеральным законом от 03.07.2016 № 272‑ФЗ. При этом остались пробелы и вопросы, нуждающиеся в более точном, полном и единообразном регулировании. Это вызывает сложности при применении ст. 136 ТК РФ работодателями, порождает противоречия в деятельности органов государственного надзора и в судебной практике. Анализ закона и современного опыта его реализации позволил выявить неопределенность и иные упущения в регулировании выплаты заработка на локальном уровне, в документаль- ном оформлении таких выплат, в требованиях о составе оплаты за каждую половину ме- сяца и другие более частные аспекты данной группы отношений. Эти проблемы не могут быть устранены разъяснениями федеральных органов управления трудом. Они требуют пересмотра норм ТК РФ. Дано обоснование таких изменений и предложен проект новой ре- дакции ст. 136 ТК РФ.


Автор: Абалдуев В. А.


Рубрика:
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.136-144


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Научно-техническая революция, произошедшая в XX в., обусловила возникнове- ние новых видов объектов права интеллектуальной собственности, одновременно породив необходимость их правового регулирования. В статье исследуется природа сложного объ- екта авторского права как наиболее востребованного и привлекательного с экономической и коммерческой точек зрения. Автор уделяет особое внимание изучению порядка распоряже- ния сложным объектом авторского права, правовая структура которого определяет специ- фику правового регулирования в сфере распоряжения правами на сложные объекты. Статья содержит анализ специального режима создания, использования и распоряжения различны- ми самостоятельными объектами, созданными для достижения одной цели. На основании проведенных исследований делается вывод о том, что отсутствие в законодательстве четкого и структурированного (по аналогии с иными договорами, касающимися создания и распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности) регулирования соглашения между соавторами сделает подобный режим создания сложных объектов непри- влекательным с коммерческой точки зрения (в связи с большими рисками, вытекающими из правовой неопределенности данного режима), что значительно снизит интерес творческой мысли к самостоятельно организованным проектам и в конечном итоге негативно отразится на экономической сфере жизни общества.


Автор: Домовская Е. В.


Рубрика:
ПРАВОВАЯ ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.129-135


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В Российской Федерации лицо, организовавшее создание сложного объекта, не является автором такого объекта. Традиционно в гражданском законодательстве выделя- ется триумвират авторов сложного объекта на примере одного из его видов — аудиови- зуального произведения. Авторами признаются режиссер-постановщик, сценарист и ком- позитор, который специально создал музыку для этого произведения. Однако в зарубежном законодательстве некоторых государств закреплен иной подход по данному вопросу. В ста- тье, на примере такого субъекта, как продюсер, рассматривается проблема определения его правового статуса, поскольку в странах англо-американской системы права продюсер признается автором кинофильма. В статье отмечается, что лицо, ответственное за орга- низацию процесса создания такого объекта, в частности лицо, взявшее на себя инициативу и ответственность за создание соответствующего объекта (не только финансовый вклад, но и творческий), возможно считать автором при условии внесения им творческого вклада в создание сложного объекта.


Автор: Гринь Е. С., Алексеева В. А.


Рубрика:
ПРАВОВАЯ ОХРАНА РЕЗУЛЬТАТОВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.123-128


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Наряду с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44‑ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регулирующим закупочную деятельность бюджетных компаний, которые полностью принадлежат государству, для удовлетворения государственных и муниципальных нужд, с 01.01.2012 вступил в силу Федеральный закон от 18.07.2011 № 223‑ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», посвященный регулированию закупок государственных компаний с долей участия государства. Установив лишь ряд императив- ных норм, законодатель в Законе № 223‑ФЗ ограничился указанием общих принципов и целей осуществления таких закупок, подразумевая, что детально вопросы по организации закупок будут урегулированы в положениях о закупке заказчиками самостоятельно. Автором дела- ется вывод, что доводы, подтолкнувшие законодателя к созданию лишь рамочного закона, породили новые проблемы, связанные с неэффективным расходованием денежных средств при заключении ряда договоров с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).


Автор: Аббясова А. Ф.


Рубрика:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.117-122


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Предприятие как объект гражданских прав является универсальной правовой конструкцией. При принятии части первой ГК РФ предполагалось, что предприятие будет ос- новным объектом гражданского оборота бизнеса. Однако введенный правовой режим пред- приятия не оправдал ожиданий. Исследование теоретических представлений о правовой сущности предприятия как объекта гражданских прав показывает отсутствие единства мнений среди современных представителей цивилистики. Наиболее обоснованный и логич- ный подход по развитию законодательства в этом вопросе сводится к выделению родовой категории «имущественный комплекс» и введению различительных признаков в отношении его видов, в том числе и предприятия. Анализ законодательства о недрах и судебной практики обосновывает перспективы исполь- зования предприятия в качестве объекта гражданского оборота в сфере недропользования, поскольку его правовая конструкция позволяет объединить разнородные имущественные права для их эффективного оборота, что в определенной части разрешит проблему раз- дельной судьбы прав на участок недр и неразрывно связанного с ним имущества, а также проблему правовой формы перехода права пользования недрами в определенных случаях.


Автор: Левочко В. В.


Рубрика:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.108-116


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Автор статьи обосновывает преимущества применения судами метода межотраслевой аналогии и соответствующего использования отработанных гражданско-пра- вовых механизмов в рамках пробельных трудовых отношений, связанных с необходимостью осуществления судебного контроля за размером компенсационных выплат при досрочном увольнении руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров организаций в случаях, когда такое увольнение происходит при отсутствии виновного поведения работника в связи со сменой собственника имущества юридического лица или контролирующих организацию лиц. Отсутствие четких нормативных параметров определения пределов свободы установле- ния размеров таких компенсаций, правовую неопределенность в вопросе о необходимости предварительного согласования и возможности последующего оспаривания соглашений о «золотых парашютах» со стороны бенефициаров организации автор признает наиболее существенным правовым пробелом в исследуемой сфере. В силу того, что была установлена высокая степень аналогичности режима сделок и трудо- вых соглашений топ-менеджеров в части согласования «золотых парашютов» и обнаружено существенное юридическое сходство «золотых парашютов» с гражданско-правовыми ком- пенсациями, выплачиваемыми кредитору при реализации должником права на односторон- ний отказ от исполнения обязательства, автор настаивает на доктринальной поддерж- ке применения к трудовым соглашениям о «золотых парашютах» в порядке межотрасле- вой аналогии правил об оспаривании крупных сделок и (или) сделок с заинтересованностью, а также соответственное применение в рамках рассматриваемых трудовых споров меха- низма судебной редукции злоупотребительных гражданско-правовых компенсаций.


Автор: Микрюков В. А.


Рубрика:
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ И КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.100-107


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья посвящена анализу нормы ст. 276 Гражданского процессуального ко- декса РФ, где указано, что заявление о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим подается в суд заинтересованным лицом. Автор рассматривает вопрос о соотношении понятий «заинтересованное лицо» и «заявитель» и приходит к выводу, что характерной чертой «заинтересованных лиц» является наличие юридической заинтересованности. В свою очередь, «заявитель», обладая юридической за- интересованностью, обращается в суд с заявлением о признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим, так как не может иным способом преодолеть правовую аномалию, образовавшуюся по причине долгого отсутствия гражданина. Таким образом, заявитель входит в число заинтересованных лиц. Автор приходит к выводу, что в качестве заявителя по указанной категории дел может выступать и работодатель пропавшего гражданина. Также к заинтересованным лицам сто́ит относить пропавшего гражданина, который должен быть извещен о времени и месте проведения судебного за- седания.


Автор: Закаряева М. М.


Рубрика:
ГРАЖДАНСКОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.090-099


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Настоящая статья посвящена некоторым аспектам обеспечения добросовест- ности в третейском разбирательстве при рассмотрении гражданских дел в рамках ин- ститута третейского разбирательства в части обеспечения прав и законных интересов третьих лиц, не являющихся сторонами третейского разбирательства, с учетом реформы законодательства о третейских судах. В статье анализируется проблема, имеющая место в правоприменительной практике, когда участники гражданского оборота с целью причине- ния вреда правам и охраняемым законом интересам третьих лиц, используя механизм тре- тейского разбирательства, подтверждают искусственно созданную задолженность, выте- кающую из несуществующего в действительности договорного обязательства. Автором на основе анализа научной доктрины и судебной практики, в том числе правовых позиций Верховного Суда РФ, предлагается комплекс мер, направленных на недопущение злоупотреб- ления правом в третейском разбирательстве, содержание которых сводится к введению принципа добросовестности непосредственно в нормы специального законодательства о третейском разбирательстве, а также установлению обязательной нотариальной фор- мы арбитражного соглашения при рассмотрении дел третейскими судами, образованными сторонами для разрешения конкретного спора.


Автор: Ильичев П. А.


Рубрика:
ГРАЖДАНСКОЕ И АДМИНИСТРАТИВНОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.082-089


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматривается вопрос определения правовой природы запрета на переменчивое поведение, совершаемое с противоправной целью. За основу исследования взят анализ действия конкретных принципов гражданского права при установлении эстоппеля. Сделан вывод о том, что в основе эстоппеля лежит действие нескольких принципов граж- данского права, и основной из них — принцип добросовестности. Правило эстоппеля демон- стрирует отсутствие системности принципов гражданского права, когда допускается их конкуренция между собой. В статье приводится обзор мнений относительно определения эстоппеля, высказанных в российской научной литературе. Это необходимо для решения проблемы имплементации норм об эстоппеле в российскую правовую систему, поскольку за- конодатель пошел по пути закрепления отдельных видов эстоппелей, а не формулирования в ГК РФ универсального правила, запрещающего переменчивое и уклончивое поведение. Авто- ром предложено самостоятельное в своем развитии определение эстоппеля как универсаль- ной категории.


Автор: Роор К. А.


Рубрика:
Гражданское и семейное право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.071-081


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматривается институт международного усыновления как в рам- ках внутреннего законодательства, так и по средствам международно-правового регулиро- вания. Механизм унификации коллизионных норм в области иностранного усыновления спо- собствует в наибольшей степени защите прав и интересов усыновляемого ребенка. Автор обращается к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в Минске 22 января 1993 г. В ней отражается под- чинения усыновления и его отмены законодательству гражданства усыновителя, а также условия, сопровождающие данное положение. Анализируется важность заключения двусторонних международных договоров по вопросам усыновления. Автор раскрывает содержание международных договоров. Так, например, в До- говоре России с Италией акцентируется внимание на подборе кандидатов в усыновители. Обязательным условием для родителей является постановка на учет усыновляемого ребен- ка в консульское учреждение государства происхождения. Ребенок получает двойное граж- данство и может использовать все те же права и способы защиты, что и другие дети, име- ющие статус гражданина на территории принимающего государства. Запрет на усыновление российских детей установлен лишь в отношении граждан США, на международном сотрудничестве России с другими иностранными государствами он никак не отражается. Автору видится безусловным включение в договоры о правовой помощи коллизионных норм по вопросам международного усыновления, считает это важным для сотрудничества госу- дарств в данной области, а также отличной базой для дальнейшего заключения двусторон- них договоров, регулирующих исключительно иностранное усыновление.


Автор: Якушова Е. С.


Рубрика:
Гражданское и семейное право


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.062-070


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье рассматриваются вопросы состава территорий и границ админи- стративно-территориальных единиц, и проведенный анализ приводит к выводу о том, что в сегодняшней российской правовой реальности различия между муниципально-территори- альным и административно-территориальным устройством субъекта РФ являются фор- мальными и, в определенном смысле, искусственными. Но при этом, определяя ряд важней- ших вопросов жизнедеятельности человека как круг задач, решаемых на уровне местного самоуправления, т.е., по сути, исходя из конституционного понимания местного самоуправ- ления и предлагая жителям (гражданам) решать их самим, федеральный законодатель не наделяет местное население механизмами реализации их права на местное самоуправление, а также не наделяет соответствующими полномочиями органы местного самоуправления. Территориальные подразделения органов государственной власти, осуществляющих свои полномочия на территориях муниципальных образований, никак не подотчетны органам местного самоуправления. Общий вывод состоит в том, что формально публичная власть в поселении принадлежит жителям и осуществляется ими путем местного самоуправле- ния, а по факту — она принадлежит (и осуществляется) местными государственными орга- нами, существующими в состоянии «отделения» от местных жителей.


Автор: Рыков А. Н.


Рубрика:
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.050-061


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Статья посвящена сложностям, с которыми сталкиваются правоприменители при исполнении правовых позиций Конституционного Суда РФ. Особенно эта проблема акту- ализируется в тех случаях, когда они содержатся в определениях Конституционного Суда РФ и противоречат формально-юридическому толкованию оспариваемых норм права, осущест- вляемому судами при вынесении решений: отказывая в принятии обращения к рассмотрению, Конституционный Суд РФ нередко в правовых позициях фактически излагает ответ по суще- ству обращения в своих правовых позициях. При этом сам Конституционный Суд РФ своими правовыми позициями не связан, что влечет наличие в его практике решений с различными правовыми позициями по одному и тому же предмету обращения. Рассмотрены примеры из уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. Предложены пути преодоления проблемы неисполнения правовых позиций Конституционного Суда РФ и его решений в целом.


Автор: Александрова М. А.


Рубрика:
Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.043-049


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье анализируется правовое доверие — важнейшее измерение социально- го доверия. Доверие к праву является многомерным и сложным феноменом, определяется не только эффективностью работы правовых механизмов, но и условиями и факторами, прису- щими конкретному обществу. Автором исследуются такие аспекты, как системность пра- вового доверия, взаимовлияние межличностного и институционального доверия в правовом пространстве, соотношение доверия и недоверия. По итогам проведенного исследования автор приходит к выводу, что доверие выступает ключевым ресурсом, объективно определяющим динамику правового сознания и поведения. Чем больше человек видит примеры эффективности правовой системы, правоприменитель- ной практики, тем больше укрепляется его доверие не только к праву и его элементам, но и к политическому порядку в целом. В этом отношении правовое доверие является более институциональным, организованным видом социального доверия. Высокий уровень доверия общества к власти способен минимизировать риски несовершенства правовой системы, но он не должен подменять ее.


Автор: Володина С. В.


Рубрика:
Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.037-042


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье речь пойдет о правах ребенка и родителей в мусульманском семейном праве раннего Средневековья и его формировании в VIII—X вв. Были детализированы и разъ- яснены ключевые права ребенка: право на жизнь, право на имянаречение, право на нафаку — право на материальное обеспечение, право на знание своей родословной, право на грудное вскармливание и право на воспитание (аль-хидана). Кроме того, даны классификации этих прав: базовые, финансово-экономические, религиозно-этические. Рассмотрен вопрос запрета на усыновление и дано определение сироты (ятим) в мусульманском семейном праве, пока- заны особенности статуса сирот, приведен механизм защиты имущественных прав сирот, права и обязанности опекунов в отношении сирот и их имущества, полномочия кадия (су- дьи) в вопросе защиты прав сирот, виды опекунства. Также рассмотрены причины и порядок лишения опекунства. Кроме того, продемонстрированы имущественные права родителей в отношении детей.


Автор: Дадашев М. Б.-оглы.


Рубрика:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.029-036


Читать на сайте журнала

Аннотация:
Анализируется проблема понимания процессов кодификации доктриной права в балтийских губерниях Российской империи. С учетом значительного влияния на правовую доктрину балтийских губерний немецкой правовой мысли исследуются также взгляды пра- воведов Германии. Установлено, что характерные черты кодификации в немецком правове- дении уже в XIX в. были сформулированы аналогичным современности образом. Как и в совре- менности, в XIX в. кодификация представлялась законченным процессом и как формально, так и материально обновленным законодательным материалом. Наряду с кодификацией, не должны были действовать никакие другие источники права, в том числе обычное право. Вследствие этого ликвидировалась неопределенность общеправовой традиции и достига- лась всеобъемлющая понятность. В то же время признается, что представители балтий- ской правовой мысли, несмотря на немецкое влияние, понимали процессы кодификации исходя из собственных представлений, которые зачастую совершенно не соотносились с немецкой доктриной, а более соответствовали общеимперскому российскому взгляду на эти явления. Высказывается суждение о том, что процессы систематизации и кодификации остзейского права стимулировали дальнейшее развитие юридической мысли как в масштабах всей Рос- сийской империи, так и в Прибалтике. Рассмотренная в исследовании ситуация, по мнению авторов, свидетельствует только об одном. Право в XIX в. начинает формироваться уже не практиками или правоведами (теоретиками), а законодателем (или предусмотренными и назначенными им органами). Кодификация остзейского права повлекла за собой изменения также для различных действовавших до сих пор его источников. Причем эти процессы были характерны не только для Прибалтики, но наблюдались во всей Европе. Кодификация стано- вится главным, если не всегда и везде единственным источником права. Тем самым утрачи- валась потребность в общем учении об источниках права и общем праве.


Автор: Сидоркин А. И. , Зейналов Р. Г.


Рубрика:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.92.7.018-028


Читать на сайте журнала

Аннотация:
В статье исследуются организационно-правовые преобразования, происходив- шие в Министерстве внутренних дел Российской империи на рубеже XIX—XX вв. В этот пе- риод российское правительство продолжило курс по последовательному реформированию Министерства внутренних дел в целом и системы политического сыска в частности. Осо- бое внимание уделено процессу перераспределения полномочий среди должностей из числа руководящего состава Министерства внутренних дел. Обращено внимание на актуализа- цию проблемы определения времени прекращения действия нормативных правовых актов и, как следствие, утраты их юридической силы. В статье делается вывод, что отсутствие системного и единообразного подхода в определении границ действия нормативных актов во времени — одна из проблем российской правовой системы конца XIX в. Установлено, что основной причиной постоянных перераспределений функций между министром внутренних дел и его товарищем являлся субъективный подход конкретных личностей, которые в разные периоды занимали пост министра. Категории целесообразности и нормативные ориентиры постепенно искажалась, на первый план выходили индивидуальные интересы личности, что, безусловно, не способствовало повышению качества работы Министерства внутренних дел.


Автор: Колотков М. Б.


Рубрика:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ


DOI: 10.17803/1994-1471.2018. 92.7.011-017


Читать на сайте журнала

Авторизация

  Информация для авторов

Уважаемые авторы!

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прекратил сотрудничество с издательской группой Nota Bene.

Читать полностью