Научные журналы
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)


Теория права

Статьи в номере 2 за 2018 год

Аннотация: Статья посвящена классификации правовых презумпций по различным основа- ниям. В частности, рассматриваются классификации по способу закрепления, по возмож- ности опровержения, по сфере правового регулирования, по основному назначению в охране интересов участников правоотношений и по критерию обязательности для суда, раскры- ваются свойства и функции различных видов презумпций. Косвенные презумпции выводятся путем толкования правовых норм и представляют собой резерв для суда. Неопровержимые презумпции только де-юре неопровержимы в целях стабильности правопорядка. Матери- ально-правовые презумпции позволяют разрешить дело по существу и выполняют общие процессуальные функции, а процессуальные презумпции — индивидуальные процессуальные функции, что способствует нормальному отправлению правосудия. Кроме общеотраслевых и межотраслевых презумпций выделяются специальные (отраслевые) презумпции, оптими- зирующие правовое регулирование в соответствии с предметом и задачами определенной отрасли права. Классификация презумпций по основному назначению в охране интересов участников правоотношений позволяет выбирать оптимальную модель регулирования со- ответствующих отношений, а классификация по критерию обязательности для суда важна для правильного применения презумпций. Каждая классификация играет очень важную роль для повышения эффективности правового регулирования.


Автор: Зацепина О. Е.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Статьи в других номерах

Аннотация: Настоящая статья посвящена актуальным проблемам регулирования правоотношений в сфере виртуальной реальности (интернет-правоотношений). В статье рассматриваются воз- можности исправления правовых дефектов в данной области путем применения различных мето- дов правового регулирования. Раскрыты понятия субъекта, объекта, предмета правоотношений в сфере виртуальной реальности. Обозначен понятийный аппарат, используемый в сфере интер- нет-правоотношений. В статье приведено определение интернет-права как специфической подо- трасли права, включающей в себя элементы как частноправовых, так и публично-правовых отраслей. Основной акцент в статье делается на публично-правовую составляющую интернет-отношений. В частности, рассматриваются общественные отношения, связанные с общением посредством сети Интернет, а также общественные отношения, связанные с распространением информации при помощи интернет-ресурсов, имеющие в своей основе административно-правовые предпосыл- ки, указывающие, в первую очередь, на правомерность и законность размещения информации того или иного рода на интернет-сайтах. Кроме того, в статье рассматриваются вопросы о привлече- нии субъектов интернет-правоотношений к публично-правовой ответственности за распростра- нение информации, не отвечающей требованиям российского публично-правового законодательства или же откровенно нарушающей последнее. Приведены некоторые примеры из правоприменитель- ной практики, наглядно иллюстрирующие работу государственных органов в области защиты и ох- раны прав и законных интересов субъектов интернет-права, что открывает возможность к дис- куссии по данному вопросу как в научно-правовой среде, так и в среде обывателей-интеллигентов.


Автор: Гаско А. В.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: Некоторые региональные объединения государств, созданные после Второй мировой войны в целях экономической, социальной и культурной интеграции государств определенного региона мира (в частности, в Европе), приобретают элементы организации политического характера. В них возни- кают зародыши или даже элементы своеобразной публичной власти по отношению к государствам- членам и иногда (через наднациональное право) в какой-то мере даже по отношению к физическим и юридическим лицам государств-членов. Высокую степень централизации имеет Европейский Союз, создание которого после длительного интеграционного развития провозглашено в 1992 г. Используя в исследовании методы политологии, государствоведения, сравнительного конституционного права, автор статьи приходит к выводу, что ЕС становится новой своеобразной формой публично-правового образования — международно-государственным территориальным публично-правовым образовани- ем. Институты ЕС (особый вид органов) создают наднациональное право, которое не только имеет обязательную силу для государств-членов, но и непосредственно (без ратификации и имплемента- ции) действует в государствах-членах, распространяется на их физических и юридических лиц и име- ет верховенство перед их национальным (страновым) правом. Нужно, однако, учесть, что право ЕС действует в государствах-членах и обязательно для их физических и юридических лиц лишь в преде- лах суверенных прав или государственных полномочий, которые конституциями государств-членов переданы ЕС. Такие пределы сформулированы в конституциях государств при вступлении в ЕС в самой общей форме (акты ЕС должны соответствовать правам человека, демократическому, правовому, со- циальному государству и др.), иногда не совсем удачно (в отдельных случаях говорится об ограничении суверенитета государства), но сам принцип ограниченности полномочий региональной организации и сферы действия наднационального права установлен всегда и в конституциях государств-членов, и в учредительных актах региональной организации.


Автор: В. Е. Чиркин


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В статье анализируются проходящие сегодня противоположные процессы в системе пра- ва: конвергенции и дивергенции. В частности, указывается на конвергенцию частного и публичного права, процессуального права. Автором постулируется, что в архитектонике права одновременно с процессами конвергенции, ведущими к образованию ветвей права, происходит и дивергенция (раз- деление существующих отраслей). Так, к настоящему времени, по мнению автора, из таких отраслей, как гражданское, процессуальное и арбитражное процессуальное право, выделяется новое правовое образование — административное судопроизводство. По мнению автора, система права есть под- вижная правовая категория, объединяющая нормы права в правовые образования путем слияния или поглощения уже существующих отраслей права.


Автор: Свирин Ю. А.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В статье исследуется мониторинг как правовой институт, рассмотрены вопросы право- вой природы мониторинга. Изучен институт правового мониторинга, его смысловые характеристи- ки, сущность. Автор синтезирует сложившиеся в научной юридической среде точки зрения на право- вой мониторинг. Подробно исследованы субъекты правового мониторинга, в особенности такие, как уполномоченный по правам человека, научные исследовательские институты и центры. Дается сравнительный анализ российского опыта и опыта Республики Казахстан по проведению пра- вового мониторинга. Обращается внимание на важность взаимного обмена опытом по развитию ин- ститута правового мониторинга как для российского законодателя, так и законодателя Республики Казахстан. Особое внимание уделено региональному мониторингу и мониторингу ведомственных ак- тов. Интерес представляет опыт разработки и принятия модельного законодательства о правовом мониторинге в субъектах Российской Федерации. Автор делает вывод о важности и необходимости законодательного регулирования института пра- вового мониторинга в России, формирования понятийного аппарата в данной сфере.


Автор: Т. А. Желдыбина


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: Рассматривается проблема определения понятия межнационального мира, закрепленно- го в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Стратегии государ- ственной национальной политики до 2025 года, однако не имеющего четкой дефиниции. Анализ задач по достижению межнационального мира, указанных в Стратегии государственной национальной по- литики до 2025 года, позволяет автору сформулировать исходный тезис, поступательное раскрытие которого через понятия межнационального конфликта и противоречия приводит к понятию сущно- сти межнационального мира. Учитывая базовые потребности человека в безопасности и репродук- ции, неоднократно отмечаемые психологами, автор приходит к выводу о возможности мониторин- га межнационального мира через динамику количества межнациональных браков. В подтверждение данного предположения автором приводится статистика ухудшения межнациональных отношений в последние годы на фоне снижения общего количества межнациональных браков. В заключение форму- лируются предложения об уточнении задач по обеспечению межнационального мира и обязанностей уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, проводящих мони- торинг межнациональных отношений


Автор: В. Н. Алфимцев


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В настоящей статье предпринята попытка обобщить мнение практикующих юристов о социальной ценности права. В ходе исследования автором были проанализирова- ны результаты анкетирования судей, прокуроров, следователей, адвокатов, юрисконсуль- тов, нотариусов и судебных приставов. Мнение юристов о социальной ценности права обоб- щено в зависимости от их стажа, возраста и гендерной принадлежности. По мнению автора, эта проблема нуждается в глубоком и всестороннем исследовании с ис- пользованием возможностей социологической науки, и настоящая статья может считать- ся приглашением к научной дискуссии.


Автор: Соколов Н. Я.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В статье рассматриваются общие признаки добросовестности как многоаспектного понятия российского права и обосновывается необходимость их обобщения на уровне правового категорирования для целей обогащения, а также развития структурных элементов правовой системы, в которые понятие «добросовестность» включено в качестве оценочного критерия. Для разрешения поставленных в работе задач добросовестность рас- сматривается как моральное понятие в контексте соотношения морали и права. Особое внимание уделено изучению добросовестности в качестве оценочного понятия, которое не- обходимо рассматривать с объективной и субъективной стороны как качественное и непод- дающееся дефинированию понятие. Добросовестность в статье рассматривается также как одно из начал российского права, правовой принцип, правовая аксиома, универсальное по- нятие и основополагающая идея российского права. В рамках подведения итогов анализа те- оретической и эмпирической базы исследования автором предлагается подход к пониманию добросовестности как правовой категории.


Автор: Федин И. Г.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: Признание недействующим (отмена, прекращение действия, утрата юриди- ческой силы, признание не соответствующим вышестоящему по юридической силе акту, признание не соответствующим Конституции РФ, аннулирование) правового, в том числе нормативного правового, акта является одной из наиболее существенных мер по восстанов- лению правопорядка в стране, защите прав и свобод граждан, обеспечению соответствую- щей закону деятельности властных структур. Анализу правовой природы мер по признанию недействующими правовых и нормативных правовых актов с точки зрения возможности их использования в качестве мер ответственности и посвящена данная статья.


Автор: Трофимова Г. А.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: Комплексное изучение телеологических аспектов правового регулирования предполагает познание целеполагания, осуществляемого различными субъектами права на разных уровнях праворегулятивной деятельности, в частности на уровне договорного пра- вового регулирования общественных отношений. Телеологические аспекты договорно-регу- лятивной деятельности проявляются при определении конечных и промежуточных целей правового регулирования, целеполагании и согласовании воли субъектов договорного регу- лирования, а также в ходе телеологического толкования договорных норм. В основе уста- новления цели правового регулирования лежат социальные предпосылки появления права как регулятора общественных отношений, призванного ослабить (разрешить) конфликтную напряженность между претендующими на ограниченные блага участниками социальных взаимодействий. Следовательно, правовое регулирование направлено на предотвращение или разрешение социальных конфликтов, а упорядочение общественных отношений высту- пает промежуточной целью правового регулирования. Существование двух альтернатив- ных стратегий социального поведения (соперничество и сотрудничество) объективно тре- бует применения различных принципов, методов и средств правовой регламентации. В этой связи существование договорного регулирования объективно обусловлено наличием в соци- альной практике специфических общественных отношений, упорядочение которых предпо- лагает скоординированное, совместное волеизъявление участников. Делается вывод, что исследование телеологических аспектов договорного правового регулирования способству- ет выявлению системных свойств правового регулирования, его «механической» стороны и эффективности праворегулятивных средств, а в методологическом плане — пониманию целостности объекта государственно-правовой действительности.


Автор: Бакулина Л. Т.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: Современное состояние частного права как мегасферы права переживает постоянное развитие. Целью статьи является рассмотрение актуальных тенденций развития частного права применительно к российской правовой системе. В исследовании обозначены исторические предпосылки современного состояния частного права в России, показана значимость концептуализированной в правовой науке доктрины деления права на частное и публичное, и в ее ключе сформирована проблема современной меры частного права. В статье исследуется договорное правовое регулирование как средство конкретизации права, рассматриваются качества указанного регулирования, способствующие влиять на стабилизацию экономических отношений в России. В работе исследован вопрос о необходимости государственного регулирования частноправовых отношений, делается вывод о положительном влиянии такого регулирования, рассматривается роль публично-правовых категорий в частном праве России. Дискуссия в статье ведется на основе принципов методологического плюрализма и комплексности, что позволяет охватить систему частного права с разных сторон.


Автор: Воронин М.В., Окриашвили Т.Г.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В статье рассмотрены основные подходы к пониманию «электронного государства». Актуальность темы исследования определяется современными тенденциями использования информационных технологий в процессах взаимодействия государства и общества. Отмечено, что термины «электронное государство» и «электронное правительство» часто употребляются в едином значении. Исходя из опыта ученых было установлено, что данные термины имеют различное семантическое содержание: электронное государство представляет собой систему, включающую электронную демократию, электронное правительство и электронное судопроизводство. В соответствии с авторским ви́дением сформулированы основные задачи электронного государства. Сделаны выводы о необходимости развития идеи электронного государства в Российской Федерации с учетом современных тенденций развития в мировой практике. Было определено, что бюрократический процесс, являясь непременным условием работы государственных структур, также оказывает негативное влияние на взаимодействие органов власти с населением, сферой бизнеса и друг с другом. За счет использования сервисов электронного государства сокращаются сроки предоставления информации и повышаются объемы работы органов власти, что может оказать положительное влияние на эффективность деятельности многих структур. Соответственно, электронное государство в перспективе может решить сложившиеся проблемы, а также обеспечить экономическую продуктивность электронного управления, что особенно важно в современных условиях.


Автор: Киселев А.С.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В статье исследуются аспекты воздействия судебной практики на законодательство. Ввиду того, что роль судебной практики для совершенствования законодательства в настоящее время неуклонно повышается, автор приходит к выводу, что вполне возможно говорить о формировании механизма воздействия судебной практики на законодательство. При формировании соответствующего механизма автором предлагается выделение трех последовательных стадий, каждая из которых состоит из взаимосвязанных структурно-функциональных элементов. На начальной стадии механизма воздействия судебной практики на законодательство предполагается выявление пробела в праве либо сферы общественных отношений, нормативное регулирование которой отсутствует в законодательстве. В процессе формирования судебной практики подобные несовершенства законодательства преодолеваются, формулируются правоположения, которые в дальнейшем различными способами могут быть использованы для совершенствования законодательства. Совокупность различных способов систематизации правоположений образует вторую стадию механизма. Завершающим этапом механизма воздействия судебной практики на законодательство является учет судебной практики в законодательном процессе.


Автор: Удодова М.А.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В статье анализируется правовое доверие — важнейшее измерение социально- го доверия. Доверие к праву является многомерным и сложным феноменом, определяется не только эффективностью работы правовых механизмов, но и условиями и факторами, прису- щими конкретному обществу. Автором исследуются такие аспекты, как системность пра- вового доверия, взаимовлияние межличностного и институционального доверия в правовом пространстве, соотношение доверия и недоверия. По итогам проведенного исследования автор приходит к выводу, что доверие выступает ключевым ресурсом, объективно определяющим динамику правового сознания и поведения. Чем больше человек видит примеры эффективности правовой системы, правоприменитель- ной практики, тем больше укрепляется его доверие не только к праву и его элементам, но и к политическому порядку в целом. В этом отношении правовое доверие является более институциональным, организованным видом социального доверия. Высокий уровень доверия общества к власти способен минимизировать риски несовершенства правовой системы, но он не должен подменять ее.


Автор: Володина С. В.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: Статья посвящена сложностям, с которыми сталкиваются правоприменители при исполнении правовых позиций Конституционного Суда РФ. Особенно эта проблема акту- ализируется в тех случаях, когда они содержатся в определениях Конституционного Суда РФ и противоречат формально-юридическому толкованию оспариваемых норм права, осущест- вляемому судами при вынесении решений: отказывая в принятии обращения к рассмотрению, Конституционный Суд РФ нередко в правовых позициях фактически излагает ответ по суще- ству обращения в своих правовых позициях. При этом сам Конституционный Суд РФ своими правовыми позициями не связан, что влечет наличие в его практике решений с различными правовыми позициями по одному и тому же предмету обращения. Рассмотрены примеры из уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права. Предложены пути преодоления проблемы неисполнения правовых позиций Конституционного Суда РФ и его решений в целом.


Автор: Александрова М. А.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В статье рассматривается соотношение инноваций и идеологии права. Особое внимание уделяется важнейшим инновационным задачам идеологии права. Проводится ана- лиз процесса зарождения новой, инновационной правовой идеи, так как превращение новой идеи в теорию, правовые принципы и концепции есть один из ключевых моментов процесса инноваций в праве. Автор считает, что правовая идеология обязана поддерживать, развивать и распространять инновационные идеи, связанные с общечеловеческими ценностями: права и свободы личности, демократия, правовое государство, верховенство закона, гражданское общество, социально ориентированная рыночная экономика. В работе отмечается, что сущность инновационной правовой идеологии заключается в процессе выявления теоретического сознания, коорди- нации и согласования различных общественных интересов через достижение социального компромисса. Также, по мнению автора, в случае привнесения инновационных элементов правовая идеология должна содержать большой нравственный потенциал, подразумевающий обеспечение прав личности, поддержки, охраны и развития семьи. Важнейшая задача инновационной правовой идеологии — создание правовых идей, регулирующих проникновение национальной культуры в правовую систему. Кроме того, инновационная правовая идеология направлена на выработку идей регулирования экономических отношений. Современная идеология не может лишь конста- тировать движение к саморегулирующейся рыночной экономике. В инновационной правовой идеологии важно четкое выражение позиции по таким процессам, как свободная торговля, предпринимательство, вопрос собственности.


Автор: Курышев Е. Ю.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы соотношения и развития фундаменталь- ного и отраслевого юридического знания. Отмечается, что общая теория права, отраслевые и прикладные юридические науки с конца прошлого века в России обнаруживают тенден- цию к взаимной замкнутости, автономному существованию, что ведет к формализации юридического знания. Последнее приобретает тривиальный и компилятивный характер. Анализируется процесс изменения роли фундаментальной юридической доктрины в России в связи с общественным переустройством начала ХХI в., которое повлекло утрату механиз- мов идеологического правового заказа. Делается вывод, что фундаментальная часть юри- дической науки имеет существенную политическую составляющую. Тем не менее показана значительная самостоятельность и внутренняя целостность научного правоведения как формы общественного сознания. Представлены ключевые направления воспроизводства фундаментальных правовых знаний, в том числе векторы поисковых исследований. Делается вывод, что нарастающая неопределенность правовой доктрины России может быть преодо- лена в общей теории права через разработку новой правовой предметности. Проведен анализ предметного поля юридической науки в ее поисковом аспекте, включая наиболее существенные коллизии в предметах и объектах отраслевых юридических исследований. Делается вывод, что развитие фундаментальных представлений о праве способно оказывать положительное воздействие на структуру социальных отношений.


Автор: Синюков В. Н.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: Основная проблема оптимизации механизма обеспечения национальной безопасности видится в поддержании на должном уровне (соответствующем современным вызовам и угрозам в рассматриваемой сфере) правовых и институциональных механизмов, обеспеченных ресурсами государства и общества. Показаны магистральные направления оптимизации механизма обес- печения национальной безопасности в Российской Федерации, состоящие в совершенствовании за- конодательства (устранении коллизий, недоработок, пробелов и т.п.) и принятии новых законов, а также в повышении эффективности деятельности субъектов этого механизма, в том числе и путем усиления координации и взаимодействия органов и лиц соответствующего порядка. Вносится предложение о необходимости законодательного закрепления функций и полномо- чий Совета Безопасности РФ в качестве единого и основного координирующего центра по обеспечению национальной безопасности.


Автор: Беляев В. П., Чапчиков С. Ю.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В российском обществе XXI в. наличествует ряд дисфункциональных аспектов социально-правовой системы, угрожающих негативными последствиями как в краткосрочном, так и средне-, а также долгосрочном периоде. Дисфункции отчетливо наблюдаются на фоне масштабных трансформаций, охвативших все основные сферы и подсистемы российского социума. Автор полагает, что в сложившихся условиях существенно возрастает значение институциональных инструментов, способствующих укреплению позиций права в российском обществе, усилению влияния социально-правовой системы на сознание и поведение людей. Одним из подобных инструментов эффективного воздействия на граждан, особенно — на подрастающее поколение, выступает правовая социализация. При стабильно функциониру- ющей системе правовой социализации институт государства добивается эффективного противодействия широкому спектру социальных отклонений; напротив, в случае, когда пра- вовая социализация характеризуется наличием дезорганизационных признаков, государство вынуждено максимально использовать потенциал правоохранительных органов по принужде- нию граждан к соблюдению норм права без глубинного, социокультурного осознания людьми целесообразности правомерного поведения (как с индивидуальных, так и социальных позиций).


Автор: Карнаушенко Л. В.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: Авторы статьи обращают внимание на ограниченность устоявшихся представ- лений об основаниях юридической ответственности. Для возникновения юридической ответ- ственности необходимы основания, которые могут быть объективными и субъективными, юридическими и фактическими. Детерминистски настроенные ученые склонны переносить ответственность с отдельного человека на среду. Однако человек, как субъект разумный и нравственный, должен распоряжаться своими поступками, а не подчиняться обстоятель- ствам. Внутренне человеческая личность всегда свободна, ибо свобода есть неотъемлемое внутреннее качество личности человека независимо от внешних условий существования. Субъ- ект не может и не должен нести ответственность за единственно возможное в конкретной ситуации действие, так как человек не мог поступить иначе, у него не было другого выбора. За это его нельзя наказывать. Это означает, что субъект права не несет ответственности за внешние, не зависящие от него обстоятельства.


Автор: Сорокин В. В., Кутявина М. Н.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Аннотация: В исследовании рассматривается значение патриотизма в развитии правовой культуры. Внимание уделяется таким категориям, как «ценность» и «патриотизм». Форму- лируется авторское понятие патриотизма. Доказывается неотъемлемость влияния идей патриотизма на уровень правовой культуры в силу его положительного влияния на право, правовое сознание и правовое поведение в процессе правоисполнения, правореализации и пра- вотворчества.


Автор: Пронина М. А.


Рубрика: Теория права


DOI: 10.17803/1994-1471.2018.87.2.080-087


Читать статью полностью

Авторизация