Научные журналы
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)


ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ

Статьи в номере 1 за 2017 год

Аннотация: Вопрос о выборе применимого права в сфере обращения ценных бумаг становится все более и более актуальным. В настоящей статье дается описание и причины появления указанной проблематики. Во введении указыва- ется на постоянное развитие рынков ценных бумаг и переход оборота таких рынков за рамки одной юрисдикции. Определяются коллизионные проблемы, возникающие у участников в связи с таким развитием и объясняется роль де- позитариев, их влияние на указанные процессы. Делается вывод о том, что на настоящий момент нет единого коллизионного подхода для решения вопроса о применимом праве, возникающем при осуществлении трансграничных опе- раций с ценными бумагами. Далее в статье рассматривается коллизионный принцип PRIMA, используе- мый в европейском праве, а также его вариации, предложенные Гаагской кон- венцией по ценным бумагам. Рассматривается изначальное значение данного принципа и способы его применения в нормативно-правовых актах. Дается обобщенный анализ фактической и компромиссной PRIMA. В конце статьи определено, что в существующих вариациях принцип нужда- ется в доработке и не используется участниками оборота рынка ценных бумаг. Описаны возможные дальнейшие перспективы модернизации PRIMA и сделаны выводы о возможной применимости итогов данного исследования.


Автор: Набиуллина Ю. Р.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: На протяжении практически всего периода существования СССР не были установлены официальные отношения с Европейскими сообществами. Несмотря на то, что в советской доктрине правосубъектность Сообществ оспаривалась, причина их непризнания являлась практической — противосто- яние систем. В то же время были попытки установить взаимоотношения с Европейскими сообществами со стороны Совета экономической взаимопо- мощи с 1976 г. Нормативная база ЕС в отношении СССР начала формироваться еще в 1968 г. и в основном касалась экспортного возмещения. Более того, име- ется прецедентная практика Суда ЕС с участием советских внешнеторговых объединений. В частности, это дела Raznoimport 1983 г., Technointorg 1988 г. Автор приходит к выводу, что Соглашение между СССР и ЕЭС и Евратомом о торговле и коммерческом и экономическом сотрудничестве от 18.12.1989 г. являлось рамочным и открывало возможности для развития секторных со- глашений. Соглашение СССР — Сообщества создало основу для односторонних действий ЕЭС по поддержке демократических реформ в СССР, катализировав развитие законодательства Сообщества в области помощи странам СНГ впоследствии.


Автор: Калиниченко П. А.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Одной из важнейших проблем международного права является иммунитет государства от юрисдикции иностранных судов и исполнения решений, вынесенных в отношении других государств. Анализ дел, связанных с библиотекой Шнеерсона, рассмотренных Окружным судом округа Колумбия и Арбитражным судом г. Москвы, приводит к выводу о том, что проблемы и споры, имеющие межгосударственный характер, возможно разрешать ис- ключительно международно-правовыми средствами — по дипломатическим каналам, путем арбитража или в иной взаимоприемлемой форме на основе принципа суверенного равенства государств. Со ссылкой на дело Мосли про- тив Соединенного Королевства 2011 г., рассмотренное Европейским Судом по правам человека, констатируется, что суд не должен совершать пустых по- ступков и должен при принятии решения учитывать его практическую ис- полнимость.


Автор: Кожеуров Я. С.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность, представлены в правовой системе любого государства, причем их легальное закрепление не зависит от факторов, традиционно относимых к критериям криминализации. Именно поэтому уголовно-правовая регламентация соот- ветствующих действий является не только собственно правовым, но и уго- ловно-политическим феноменом. В статье рассматриваются некоторые спорные вопросы значения обстоятельств, исключающих уголовную ответ- ственность, в контексте уголовной политики. При этом анализируются име- ющиеся в доктрине позиции и формулируются собственные варианты реше- ния отдельных теоретических проблем. Автор приходит к выводу о том, что основанием закрепления в законодательстве обстоятельств, исключающих уголовную ответственность, выступает «общественная крайняя необходи- мость». При этом целесообразность является критерием выбора законода- телем приоритета той или иной общественной ценности в условиях крайней необходимости, а компромисс — средством реализации такого выбора.


Автор: Дорогин Д. А.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Последствия глобализации для права выражаются как в форми- ровании международной системы правовых норм, так и в изменениях нацио- нального законодательства, происходящих под воздействием глобализацион- ных процессов. Глобализация повлияла и на трудовое право, применительно к которому можно говорить не только о международных, но и о националь- ных тенденциях развития, происходящих, тем не менее, в русле общемировых изменений. Указанные тенденции связаны с изменениями в предмете отрасли, системе ее методов и принципов. Тенденции изменений в предмете трудово- го права связываются с включением в него нетипичных трудовых отношений, что соответствует общемировой практике расширения сферы действия тру- дового права. Изменения метода трудового права проявляются в дальнейшей дифференциации правового регулирования труда, а также в усиливающемся значении локального, коллективно-договорного и индивидуально-договорного регулирования. Тенденции изменений в системе принципов трудового права связываются с приоритетом международных принципов и усилением роли принципов, обеспечивающих защиту личных прав работника.


Автор: Кириллова Л. С.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Одной из особенностей Трудового кодекса Вьетнама 2012 года (далее — ТК СРВ 2012) является право приостановки работы работодателем. По этому решению работодатели имеют право на приостановку работы во время забастовки работников из-за невозможности осуществления нормаль- ной работы или для защиты имущества1. Поскольку это является нововведе- нием в законодательстве ВьетнАма, в связи с этим возникает много проблем, которые должны быть разрешены в ТК СРВ и других правовых актах. Законы многих стран не устанавливают право работодателя на приостановку работы. В то же время право на локаут — аналогичное право работодателя — широко признано в мире. Настоящая статья призвана представить и сравнить сходства, различия между правом на локаут и правом на приостановку работы. На основании анализа автор статьи формирует рекомендации, направленные на совершенствование законодательства Вьетнама по этому вопросу.


Автор: Чан Хоанг Хай


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Статьи в других номерах

Аннотация: Институциональная структура цивилистической науки сегод- ня заимствована от созданной в советский период науки гражданского права и включает четыре основных сектора: академический, отраслевой, вузовский и заводской (предпринимательский). При сохранении институциональной структуры науки управление научной деятельностью серьезно изменилось: наблюдается тенденция к «минимизации директивного управления научной деятельностью». Цивилистическая наука тесно связана с государством, что проявляется: а) в привлечении ученых к деятельности по созданию проектов нормативных правовых актов; б) в создании постановлений пленумов Верховного Суда РФ с широким привле- чением представителей научного сообщества; в) в деятельности Совета по кодификации гражданского законодательства. В то же время она должна образовывать институт гражданского общест- ва, способный удовлетворять интересы бизнеса, граждан и их коллективов, однако этого не происходит. Проблемой в этом аспекте является развитие частной (корпоративной) цивилистической науки, поскольку в основном кор- поративная цивилистическая наука лишена независимости: научный резуль- тат обусловлен решением коммерческих задач, а не научным поиском. При организации научной деятельности имеет значение правильное определение источников ее финансирования, поскольку связь цивилистической науки с госу- дарством, ее возможность влияния на правовую систему — законодательную и правоприменительную деятельность — приводят к потенциальной угрозе безопасности государства при некорректных рекомендациях. Это требует взвешенно подходить к использованию иностранных источников финансиро- вания научной деятельности. Нуждается во внедрении специальная система защиты отечественной правовой системы от зарубежного влияния, не огра- ничивающая научного творчества и академической свободы, например сопро- вождение подобных публикаций научными комментариями. В результате исследования различных организационных форм научной дея-тельности в области цивилистики выявлены тенденции персонализации на- учных исследований в области цивилистической науки и постепенного увели- чения числа исследований во временных авторских коллективах. В качестве формы институционального взаимодействия важна научная ди- скуссия, которая позволяет цивилистической науке полноценно выполнять критическую функцию.


Автор: Филиппова С. Ю.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: В статье рассмотрены исторические этапы развития консти- туционно-правовых отношений по поводу присвоения ученых званий, в кото- рые вступали государство и научное сообщество. Для раскрытия предмета исследования рассмотрены нормативные правовые акты дореволюционного, советского и современного периода, в той или иной степени регламентирую- щие указанные вопросы. Присвоение ученых званий в разные периоды зависе- ло от ряда обстоятельств, связанных с учеными степенями, занимаемыми должностями и даже отзывами видных ученых-коллег. Сам факт наличия ученого звания мог продвинуть человека по службе или позволить занять ме- сто в более значимом социальном сословии. На основании проведенного ис- следования сделаны отдельные выводы и даны рекомендации для современной системы присвоения ученых званий, а также высказаны некоторые критиче- ские замечания в отношении действующих и утративших силу нормативных правовых актов. В частности, ученое звание в большей степени, чем ученая степень, привязаны к должности лица, которому это звание присвоено. С воз- никновением института ученого звания каждое из них считалось очень по- четным, открывало новые дороги по пути карьерного развития, материально стимулировалось со стороны государства. В настоящее время ученое звание превратилось в формальный ориентир для преподавателей и ученых, к кото- рому нужно стремиться, но который ничего существенного фактически не дает. С сохранением актуальных во все времена званий доцента и профессора необходимо изменить правовые основания для их присвоения, социальную зна- чимость их обладателей.


Автор: Васильев С. А.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Актуальность унификации критериев определения личного за- кона юридического лица (lex societatis) в Европейском Союзе многократно под- черкивалась в доктрине и практике Суда ЕС. В 2016 г. Европейской группой по международному частному праву был разработан проект Правил. Сфера дей- ствия Правил распространяется на вопросы, исключенные из сферы дейст- вия Регламентов Рим I и Рим II, а толкование Правил должно в максималь- ной степени гарантировать отсутствие регулятивных лазеек между этими документами. Правила обоснованно закрепляют «критерий инкорпорации» в качестве унифицированного похода к определению личного закона юридиче- ского лица, разрешают вопросы соотношения статутов для предотвращения возможных коллизий путем закрепления приоритета lex concursus над lex societatis. Важным является включение в Правила норм, регулирующих изме- нение lex societatis. В целях унификации подхода к определению правового по- ложения юридических лиц в рамках ЕС следует принять Правила в качестве нормативного регулятора. Кроме того, они могли бы в дальнейшем быть ис- пользованы в качестве источника гармонизации права других интеграционных объединений, а также внутреннего законодательства различных государств.


Автор: Юсифова Р. Т.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Становление и развитие демократической государственности в Российской Федерации обусловливает необходимость развития различных механизмов непосредственного народовластия. Одним из таких механизмов является гражданская правотворческая инициатива, реализация которой гарантирует возможность участия граждан в осуществлении правотворче- ской функции государства. В статье рассматривается система гражданской правотворческой инициативы в Российской Федерации. Автором выделяют- ся два внутренних элемента данной системы: законодательная инициатива граждан и правотворческая инициатива граждан. На основании выявленных сущностных характеристик элементов системы данного механизма непо- средственного народовластия автором обосновывается необходимость диф- ференцированного подхода к нормативно-правовому регулированию их реали- зации. Внедрение такого подхода приведет к повышению демократического потенциала гражданской правотворческой инициативы и обеспечит ее даль- нейшее развитие. При этом автором выявлено отсутствие дифференциро- ванного подхода к решению данного вопроса в действующей системе норма- тивных правовых актов.


Автор: Япрынцев И. М.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Исследование понятийного аппарата, используемого для описа- ния и анализа предмета административного права, свидетельствует о раз- мывании его единства. Методологическая слабость заключается в объяснении предмета административного права исключительно с позиций традицион- ной категории государственного управления, что находит отражение также в законодательстве современной России. Предмет административного права не может определяться через понятия исполнительной власти, «публичного управления», исключительно «государственного управления». Экстраполяция «чистого управления» в область предмета административного права пред- ставляет собой его подмену предметом управленческой науки. Предмет административного права является бинарным: интегрирует в себе не только управленческие, но и правовые начала, рассматривается во взаимо- связи с публичным правопорядком. Основное место в предмете администра- тивного права занимают административные отношения в целях обеспечения правопорядка в публичной сфере. К предмету административного права могут быть отнесены также: а) первичные внутренние организационно-управленче- ские отношения субъектов публичной администрации, а также не относя- щихся к ней органов государственной власти, иных государственных органов; б) основные внешние управленческие отношения по реализации субъектами публичной администрации административных полномочий (функций): ад- министративное регулирование, административное правоприменение, адми- нистративная юрисдикция; в) сопутствующие основным внешние дуальные отношения; г) взаимосвязанные с основными отношения в сфере публично- го самоуправления. При этом следует отказаться от попыток включения в предмет административного права юстиционных отношений, которые в своей основе опираются не на управленческую, а на судебную деятельность.


Автор: Петров М. П.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Выделение из общего массива девиаций криминогенных отклоне- ний и их изучение позволяет лучше понять особенности и специфику детерми- нации преступности и ее отдельных видов, а также совершенствовать меры противодействия им. Отмечается сложный характер взаимосвязей различ- ных девиаций. В криминологических целях предлагается систематизировать криминогенные девиации на основе: механизма формирования криминогенных девиаций; социального генезиса становления предкриминальной личности; уровня направленности личности, определяющего предпреступное поведение; характера и содержания мотивации предпреступного поведения. Приведены соответствующие им варианты единиц систематизации, которые не только могут быть предметом научной дискуссии, но и могут служить ориентиром в организации профилактической работы. Автор приходит к выводу о том, что необходимо учитывать рассмотренные особенности предпреступных нарушителей социальных норм и их поведения в целях совершенствования мер специального и индивидуального предупреждения.


Автор: Демчук С. Д.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Залог обязательственных прав имеет двойственную правовую природу, так как сочетает в себе обязательственные и вещно-правовые чер- ты, которые подчинены общей цели — восстановлению положения залого- держателя при неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства залогодателем, к которому применяется компенсационная гражданско-пра- вовая санкция, обеспечиваемая в случае необходимости государственным при- нуждением. Поэтому залог обязательственных прав является одной из форм гражданско-правовой ответственности. Действующие нормы ГК РФ о залоге обязательственных прав очень гибко фор- мулируют правила в отношении предмета залога. Комбинация уже возникших или будущих прав, их части или всего состава позволяет привлечь оборот- ные средства для модернизации существующих или создания новых объек- тов инфраструктуры. Кроме того, законодательство разрешает «дробить» обязательство между необходимым количеством кредиторов. При этом за- логодержатель не вправе требовать досрочного исполнения основного обя- зательства при естественном исчерпании стоимости заложенного права, что существенно ослабляет его позицию, как и отсутствие у него права обра- тить взыскание на заложенное право путем одностороннего волеизъявления при внесудебном порядке его реализации. Залог обязательственных прав не допускается, если невозможность уступ- ки права вытекает из существа обязательства или уступка права запрещена соглашением между правообладателем и его должником. Данная формули- ровка охватывает запреты уступки права, установленные в законе, поэто- му не нуждается в корректировке.


Автор: Зацепин Д. Е.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Действующее законодательство не приводит перечня способов, которыми лицо могло бы ограничивать доступ к имеющимся у него сведениям, и признаков сведений, которые можно относить к частной жизни. Информация, доступ к которой может быть ограничен физическим лицом, относится к сфере его частной жизни. Можно выделить два критерия та- ких сведений: во-первых, это сведения, которые не направлены на причинение вреда законным интересам других людей; во-вторых, информация не должна подлежать контролю со стороны государства или общества. Законные способы ограничения доступа к личной информации — разрешенные правом варианты поведения, направленные на создание препятствий для реа- лизации информационных прав других лиц в отношении сведений, относящих- ся к частной жизни их обладателя. К ним относятся: а) неразглашение; б) препятствование незаконному получению сведений. Неразглашение выражается в виде осознанного бездействия. Оно эффектив- но в случаях, когда лицо само является носителем информации, а охраняемые им сведения не могут быть получены из других источников. Создание препят- ствий требует от обладателя информации активных действий. При этом следует выделить два основных направления для создания помех — ограниче- ние доступа к носителям информации, а также противодействие негласно- му сбору данных. Эффективным и законным средством превенции негласного сбора данных для физического лица остается сообщение в правоохранитель- ные органы о фактах незаконного приобретения, сбыта или хранения специ- альных технических средств, предназначенных для негласного получения ин- формации.


Автор: Матюнин Н. С.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Экологические последствия разрушительной человеческой дея- тельности вызывают возникновение споров, наделенных рядом особенностей, которые отделяют их от других категорий международных споров и услож- няют их разрешение в рамках действующих механизмов. Внутригосударствен- ные механизмы также не могут выступать полноценной альтернативой для рассмотрения трансграничных экологических споров. В связи с этим возни- кает потребность в создании новых специализированных международных судебных инстанций по рассмотрению споров в области экологии. В рамках реформирования институциональных механизмов разрешения трансгранич- ных экологических споров в 1994 г. был создан Международный суд экологи- ческого арбитража и примирения. Его деятельность предполагает исполь- зование процедур арбитража и примирения для разрешения экологических споров, а также вынесение консультативных заключений. Необходимо созда- ние Международного суда окружающей среды, который должен не ограничи- ваться в своей деятельности лишь непосредственно рассмотрением споров, связанных с привлечением к ответственности за причинение экологического ущерба, но и проводить расследования и инспекции с помощью независимых технических и научных учреждений. Международный суд окружающей среды должен быть наделен возможностью обеспечения принудительного исполне- ния выносимых решений.


Автор: Гусейнов Т. И.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Правовые презумпции и фикции — это средства юридической техники, применяемые для охраны интересов личности, общества и государ- ства, которые в уголовном праве используются чаще, чем в других отраслях права ввиду необходимости достижения целей уголовной ответственности. Правовые презумпции обладают определенной степенью вероятности, а пра- вовые фикции заведомо не соответствуют действительности, в этом заклю- чается их главное различие. Уголовно-правовые презумпции закреплены косвен- ным способом, т.е. выводятся путем толкования правовых норм, а фикции в уголовном праве могут иметь как прямое (например, с помощью слова «не учитываются»), так и косвенное закрепление. Для установления правовых по- следствий совершения преступления законодатель сочетает рассматривае- мые средства юридической техники, при этом правовая фикция либо ограничи- вает действие правовой презумпции для конкретных случаев, установленных законом, либо конкретизирует последствия ее действия. Уголовно-правовые фикции, кроме законодателя, формулирует Верховный Суд РФ для разрешения проблемных ситуаций, связанных с квалификацией преступлений. Эти фикции называются правоприменительными. Они не соответствуют фактическим обстоятельствам деяния, но учитывают направленность умысла при его со- вершении и его общественную опасность, поэтому имеют важное практиче- ское значение. Презумпции и фикции как средства юридической техники в уго- ловном праве участвуют в установлении правовых последствий совершения преступлений, активно взаимодействуют друг с другом и повышают эффек- тивность правового регулирования.


Автор: Зацепина О. Е.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Правовые акты управления выступа- ют важнейшим инструментом регулирования общественных отношений во всех сферах жизни общества и государства: административно-политической, экономической, социально-культурной. Несмотря на исключительное значе- ние данного правового института, на уровне законодательства отсутствует определение, а также не выявлены основные признаки нормативного и индиви- дуального правовых актов, что создает сложности и правовую неопределен- ность на нормотворческом и правоприменительном уровнях. Единственной официальной дефиницией, на которую может опираться правоприменитель при отграничении нормативных правовых актов от индивидуальных, являет- ся разъяснение Пленума Верховного Суда РФ 1993 г. В работе автор анализирует историческое развитие подходов ученых дорево- люционного, советского и современного периодов к пониманию правового акта управления с целью выявления наличия общепризнанного понимания данного правового института в науке административного права. Изучение наибо- лее значимых трудов в рассматриваемой области позволяет сделать вывод о том, что на данном этапе в науке административного права отсутствует единое определение правового акта управления, однако сформировалось общее понимание основных признаков данного правового института. В целях повы- шения эффективности государственного управления представляется необхо- димым разработать легальные определения нормативного и индивидуального правовых актов.


Автор: Кадетова А. Д.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Автор рассматривает историческую обусловленность осново- полагающих признаков вердикта как процессуального решения, исследуя опыт развития суда присяжных в Англии в XIII—XVII вв. В статье выделяются зна- чимые периоды развития суда присяжных и обусловленность принимаемых ре- форм историческими процессами, развитием государства и системы уголов- ной юстиции. Так, на основе изучения работ английских авторов выделяются три этапа, в рамках которых вердикт приобретал современные юридические свойства. В первый период (XIII—XV вв.) вердикт присяжных был признан ре- шением, определяющим существо уголовно-правового спора, имеющим крат- кую форму ответа на поставленный вопрос. Во второй период (XV—XVI вв.) вердикт становится решением, вынесенным на основе свободной оценки до- казательств, а не деятельности самоинформированной коллегии. В это же время происходит закономерный этап противостояния между присяжными и коронным судьей, который в третьем периоде (XVII в.) заканчивается при- знанием общей идеи о невозможности оценки обоснованности вердикта со стороны судьи и доктрины юридической безответственности присяжного за вынесенное решение. По мнению автора, дальнейшее развитие суда присяж- ных в России должно основываться на понимании логики и значимости дан- ных свойств вердикта присяжных как неотъемлемых признаков самого ин- ститута суда присяжных заседателей.


Автор: Стрелкова Ю. В.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: В научной статье обоснована теоретическая значимость и прак- тическая осуществимость усовершенствования правового режима защиты владения по действующему российскому гражданскому праву. В дополнение к общепризнанной упрощенной схеме вещно-правовой охраны владения, вклю- чающей в себя посессорную защиту владения как факта и петиторную защиту права владения вещными исками, предлагается применять механизм переход- ного характера, по которому защищается квалифицированное владение. Квали- фицированным владением автор именует охраноспособное законное фактиче- ское (беститульное) владение вещью, правовым основанием которого служит правоожидание приобретения владельцем владельческого титула, т.е. права владения. Единая категория квалифицированного владения, под которую под- падают ряд владельцев, юридически не имеющих права владения (в том числе давностный владелец), охватывает, наряду с типичными элементами охрано- способного владения, еще один дополнительный элемент, а именно: правоожи- дание. Правоожиданием здесь является абсолютная правовая возможность разумно ожидать приобретения права владения, гарантированная тому вла- дельцу, который завладел имуществом путем добросовестно предпринятых им и (или) в его интересах мер и приготовлений. В итоге всем квалифицирован- ным владельцам предоставляется самостоятельная петиторная защита, ко- торая с целью юридической охраны правоожиданий гарантирует им как фак- тическое владение, так и возможность приобрести в будущем право владения.


Автор: Ульянов А. В.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Аннотация: Согласно вексельному законодательству России акцепт в по- рядке посредничества может быть совершен как в случае полного неакцеп- та векселя трассатом, так и в случае неакцепта трассатом векселя в части. В первом случае посредник акцептует вексель в размере всей вексельной сум- мы, подлежащей уплате тем регрессатом, за которого совершен акцепт. Во втором случае возникает ряд проблем: во-первых, законодательно не закре- плена и вызывает разночтения в доктрине возможность частичного акцепта векселя в порядке посредничества, несмотря на то, что трассатом вексель не был акцептован вовсе. Во-вторых, совершение частичного акцепта в порядке посредничества по переводному векселю в ситуации, когда ценная бумага была также частично акцептована плательщиком переводного векселя (трасса- том), способно нанести ущерб векселедержателю, так как если он откажет- ся принимать платеж посредника, то утратит право на регресс против того регрессного вексельного должника, за которого предлагался платеж, а также против иных регрессных вексельных должников, поставивших свои подписи после этого последнего, если же он примет платеж, то это будет означать, что такой платеж векселедержателя устроил. Путем применения сравнительно-правового метода автор установил особен- ности совершения акцепта переводного векселя в порядке посредничества по за- конодательству Франции, а также сопоставил их с аналогичными правовыми механизмами по законодательству России. В результате проведенного анализа автор приходит к выводу, что следует запретить частичный акцепт в поряд- ке посредничества по переводному векселю в отличие от ординарного акцепта, совершаемого трассатом, за исключением случаев, когда векселедержатель сам изъявил желание принять частичный посреднический вексельный акцепт.


Автор: Чуб Д. В.


Рубрика: ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ


Читать статью полностью

Авторизация

  Информация для авторов

Уважаемые авторы!

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прекратил сотрудничество с издательской группой Nota Bene.

Читать полностью