Научные журналы
Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)


Тема номера

Статьи в номере 2 за 2017 год

Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем перехода к уровневой системе в облас- ти юридического образования. Анализируются вопросы, связанные с обеспечением качества образовательных программ бакалавриата, востребованности выпускников на рынке тру- да, перспективами развития федеральных государственных образовательных стандартов. Рассматриваются используемые критерии эффективности и качества образовательной деятельности, в т.ч. востребованность выпускников на рынке труда. В статье обозначены основные проблемы формирования содержания образовательных программ бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция; сделан вывод о наличии существенных недостатков при разграничении содержания программ бакалавриата и магистратуры. По мнению автора, в образовательной деятельности не произошел переход от дисциплинарно- го принципа формирования образовательной программы к компетентностному. В результа- те, не преодолена отраслевая изолированность, недостаточно внедрены межотраслевые дисциплины, а также происходит дублирование учебного материала. Сформулирован вывод о необходимости поиска новой концепции юридического бакалавриата, основанной на требо- ваниях к профессиональной деятельности юриста.


Автор: Дорошенко Е. Н.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1994-1471.2017.75.2.016-021


Читать статью полностью

Аннотация: Предметом научного исследования настоящей статьи являются вопросы кон- ституционно-правового закрепления принципов и законодательного регулирования образо- вательной деятельности на примере преподавания конституционного права. Автором выполнен сравнительный анализ конституционно-правового закрепления прин- ципов регламентации образовательной деятельности в разных государствах, предложено определение понятия «правовая основа регулирования образовательного процесса». Анализ законодательства и литературы по теме исследования позволил выявить основ- ные недостатки в правовом регулировании образовательного процесса, проблемы выбора и реализации методов преподавания конституционного права, сформулировать конкретные предложения. Основной вывод, который сделан по итогам исследования, состоит в том, что федераль- ное законодательство, регулирующее образовательный процесс, нуждается в дальнейшем совершенствовании. Основным вкладом, который сделан автором в настоящей статье, яв- ляется раскрытие содержания и роли принципов регулирования образовательной деятельно- сти в Российской Федерации, а также выявление необходимости дальнейшего регулирования федеральным законодателем общественных в указанной сфере в строгом соответствии с правовой основой регулирования образовательного процесса.


Автор: Осавелюк А. М.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1994-1471.2017.75.2.022-028


Читать статью полностью

Аннотация: Проведен анализ подходов к определению содержания понятия «имущественный комплекс», к определению места понятия в сиc- теме гражданского права.


Автор: Гафуров Е. Т.


Рубрика: Тема номера


DOI: DOI: 10.17803/2311-5998.2016.26.10.109-115


Читать статью полностью

Аннотация: В статье рассматриваются два Судебника: 1589 и 1606/ 07 гг. По необъ- яснимым причинам, эти два крупных сборника законов почти выпали из поля зрения со- ветской и современной историко-правовой науки. Задачей настоящей статьи является восстановление незаслуженно забытых памятников права конца XVI — начала XVII вв.: Судебника 1589 г., принятого в период царствования Федора Иоанновича и Сводного Су- дебника 1606/07 гг., обещанного народу Лжедмитрием I и увидевшего свет при царе Ва- силии Шуйском. Оба Судебника оказали значительное влияние на дальнейшее развитие права. В Судебнике 1589 г. осуществлена первая систематизация законодательства, вышедшего за период, последующий за принятием Судебника 1550 г., охватывающий царствования Федора Ио- анновича и Бориса Годунова. Многие нововведения этих Судебников отличались большим демократизмом по сравнению с предшествующим законодательством. Целью этого пра- вового сборника являлось урегулирование отношений, складывающихся на Русском Севере, не знавшем феодального землевладения и крепостного права. Судебник 1606/07 гг. регулировал более обширный по объему круг отношений, нежели Су- дебник 1589 г. Перед составителями Сводного Судебника стояли масштабные задачи: урегулирование взаимоотношений правительства с дворянством, на которое хотел бы опереться Лжедмитрий, а также отношений крестьянства как с правительством, так и с их владельцами — дворянами и детьми боярскими, при этом крен в любую сторону вместо налаживания отношений мог привести к их осложнению, поэтому Лжедмитрий осторожно балансировал между социальными группами населения, чем и объясняется компромиссный характер Сводного Судебника. Судебник 1606/07 гг. является интереснейшим юридическим памятником, представляю- щим в истории русского права первый опыт общей систематизации права в виде кодифи- кации действующего законодательства. В нем нормативные акты были объединены по предмету регулирования в главы, а однородные главы в грани, которых насчитывается в Судебнике 25. Впоследствии этот способ систематизации нормативных актов был воспринят членами Приказа Н. И. Одоевского при составлении Соборного уложения. Следует учитывать также, что Судебники 1589 и 1606/07 гг., независимо от их примене- ния, свидетельствуют об уровне юридического мышления и степени юридической квали- фикации, достигнутой законодателями России в конце XVI — начале XVII в. Они представ- ляют существенный интерес для историков права еще и потому, что именно в них нашли свое наиболее полное отражение события, сотрясавшие Россию в конце XVI — первом десятилетии XVII в. Принятые в этот период нормативные акты в основном стали из- вестны дальнейшим законодателям благодаря текстам этих Судебников. В статье внимание в наибольшей степени сосредоточено на государственно-правовых от- ношениях, судоустройстве и судопроизводстве, а также предпринятой Судебниками 1589 и 1606/07 гг. борьбе с взяточничеством в судебной системе. Рассмотрение принципов репрес- сивной политики государства позволило опровергнуть устоявшееся в советской и совре- менной литературе мнение об усилении «принципа устрашения» в конце XVI в. и на основа-нии анализа применения санкций статей обоих Судебников, предусматривающих наказания за совершения преступлений, в том числе и тяжких, судами, доказать демократический характер проводимой в них наказательной политики


Автор: Чупова М. Д.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Статьи в других номерах

Аннотация: -


Автор: Андреева Л. В., Ершова И. В.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: В статье анализируются вопросы правового регулирования ответ- ственности предпринимателей в форме взыскания неустойки за на- рушение ими договорных обязательств. Рассматриваются правовая сущность и виды неустойки, основания применения данной формы от- ветственности к лицам, осуществляющим предпринимательскую дея- тельность, уделяется внимание проблеме снижения размера неустойки. Освещаются основные перспективы развития законодательства в об- ласти взыскания неустойки в предпринимательских правоотношениях.


Автор: Фролкина Е. Н.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: -


Автор: Голдберг Д.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению новой темы под названием «Множе- ственность лиц на стороне должника и кредитора», которая была вклю- чена в третью редакцию Принципов УНИДРУА 2010 г.


Автор: Алимова Я. О.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению коллизионных норм, регулирующих право- отношения с облигациями. Представлены взгляды иностранных и отече- ственных юристов на понятие и правовую природу облигаций. Сделан анализ зарубежного и российского законодательства по данному вопросу. Исследо- ваны основные подходы к определению применимого права.


Автор: Пузырева Е. Н.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: В статье анализируются правовые (международно-правовые) вопросы Нюрн- бергского процесса, который стал эпохальным мировым событием правовой цивилизации. Он не только подвел и юридически закрыл итоги Отечественной войны, где Советский Союз сыграл главную роль в разгроме германского фашизма, но и послужил основой рож- дения нового международного правопорядка в мире, заложил основу правовой цивилиза- ции — права и свободы личности. Кроме того, результаты Нюрнбергского трибунала, закрепленные Генеральной Ассамблеей ООН в качестве общепризнанных принципов меж- дународного права, выдержали испытание временем. В статье определена главная заслуга военного трибунала, его историческая миссия — международное осуждение фашизма как государственной идеологии и политики, при- знание агрессивной войны тягчайшим международным преступлением, обоснование уголовной ответственности руководителей государства за развязывание и признание преступлениями конкретных организаций, сыгравших роковую роль в беспрецедентной эскалации насилия и вандализма. Отмечается, что Нюрнбергский процесс способствовал недопущению в Новейшей исто- рии глобальных международных конфликтов, которые могли обернуться всемирным ядер- ным апокалипсисом. К сожалению, сегодня нельзя не видеть того, что на рубеже XX—XXI веков мировое со- общество сталкивается с серьезными угрозами и вызовами, значительную опасность представляют собой попытки ревизии итогов Второй мировой войны, моральной, поли- тической и правовой реабилитации главарей фашистского государства и ревностных ис- полнителей их преступной воли. Этого нельзя допустить. Сегодня важно сделать все возможное для упрочения и возвышения авторитета междуна- родного права как необходимой основы и развития цивилизованного мирового сообщества.


Автор: Нечевин Д. К.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: статья посвящена теме взаимодействия правовых идей и представлений в культурном контексте, а именно в рамках древнегреческой драмы. Трагедийные моменты взаимодействовали с рождающимися в древнем мире представлениями о законе и праве, придавая им соответствующее эпические и эстетические поля. Герои и персоналии трагедии олицетворили собой типические прозы, статусы и деятельность которых вписывались в эти правовые представления. Мифологическое восприятие закона придавало особые черты и правосознание и правоприменение. Греческая демократия воскресила мысли черт древнего обычая, скорректировав их своими политическими и правовыми комментариями. «Право говорить» и « право видеть» стали специфическими правовыми институтами этой политической системы. Своеобразными чертами уголовного права - вина и кара - достаточно вписались в драматическую картину эпохи и отразились в греческой трагедии. Рождение греческими полюсами и демократией представления и институты оказали в последующем заметное влияние на развитие европейского права и правовой идеологии. В этом аспекте право представляется важнейшей частью культуры, а ею язык соотносится с языком правовых обычаев и документов. Древнегреческая трагедия стала зримой драмой, отражающей становление идей, представлений норм, составивших « тело» закона, в том смысле, в каком он будет воспринят теоритическими конструкциями естественного права, и не только в Европе.


Автор: И.А. Исаев


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: В статье анализируется механизм действия принципа наиболее тесной связи по методу «сравнения ущерба» (консеквенциальному методу), предложенному американским ученым В. Бакстером и кодифицированному в Книге IV ГК Луизианы (автор-разработчик С. Симеонидес). В соответствии с консеквенциальным методом любой акт (действие или документ) следует судить исключительно по его последствиям. Консеквенциализм в международном частном праве выражается в том, что выбор применимого права обсуждается по последствиям, которые этот выбор производит на интересы и ценности, отраженные в противоречивых законах. Автором рассматриваются легальные факторы, составляющие содержание наиболее тесной связи, обосновывается вывод о том, что консеквенциальная методология в международном частном праве не только ограничивает автономию воли, но и одновременно аккумулирует в себе ещё и обе оговорки о публичном порядке (собственно оговорку о публичном порядке и институт сверхимперативных норм), дается определение принципа наиболее тесной связи.


Автор: А.А. Шулаков


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: Новейшее уголовное законодательство Украины, предусматривающее ответственность за преступления против избирательных и референдумных прав граждан, неоднократно изменялось и дополнялось в силу разных социальных, политических и правовых причин. Однако его (законодательства) характерной особенностью (по сравнению с законодательством других стран постсоветского пространства) было и остается использование юридических конструкций «деяние, которое повлияло на результаты голосования избирателей на избирательном участке либо в пределах избирательного округа» и «деяние, которое привело к невозможности определить волеизъявление избирателей на избирательном участке или на соответствующих выборах (референдуме)». В науке уголовного права Украины указанным конструкциям уделено недостаточно внимания. Однако их предметный структурный анализ дает основания считать, что обе они являются «мертворожденными» и нецелесообразными. Причина этого кроется в существенных противоречиях между положениями уголовного и избирательного (референдумного) законодательства Украины, которые традиционно остаются вне поля зрения ученых-криминалистов.


Автор: К.П. Задоя


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: Охрана собственности древнерусской православной церковью носит достаточно специфический характер. Ко времени формирования списков Синодальной редакции Устава князя Ярослава о церковных судах, оформляется и получает закрепление целая группа посягательств не только на православные обрядовые практики, но и на другие объекты. Русская православная церковь, полагая, что восточные славяне достаточно созрели в плане вероисповедания, начинает усиливать охрану других своих непосредственных дополнительных объектов. Помимо православной догмы, охране начинают подвергаться, в том числе, отношения собственности, получившие свое предметное выражение в церковном имуществе, символах, сооружениях. Именно эти составы различными исследователями очень часто объединялись одним родовым понятием – святотатством в широком смысле этого слова. А, кроме того, охране со стороны церкви начинают подвергаться собственность определенных лиц. Уголовно-правовая охрана собственности древнерусской православной церковью не относилась к числу приоритетных задач, если, конечно, не говорить о собственности церковных феодалов и святотатстве в широком смысле, как особого рода посягательстве на религию. Во всех подобных составах основным непосредственным объектом выступали интересы религии и церкви. В тех же случаях, когда церковь все-таки регулирует ответственность за собственно имущественные преступления, она четко фиксирует сферу своего воздействия, ограничиваемую либо пределами семьи, либо особенностями предмета посягательства, либо способами совершения таких преступлений.


Автор: Э.В. Георгиевский


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: Правотворчество представляет собой одну из важнейших сторон деятельности государства. В связи с тем, что сегодня ряд отраслей законодательства подвергается активному изменению и корректировке, проблемы правотворчества имеют первостепенное значение. В статье анализируется и оценивается правотворческий процесс современного Российского государства. Выявляются теоретические и практические проблемы данного аспекта, рассматриваются возможные последствия реализации правовых актов. Отслеживается скорость изменения законодательства, оценивается соответствие цели нормативно-правовых актов фактическим результатам. Также, проводятся сравнительные параллели с правотворчеством других государств, исследуются статистические данные, в качестве доказательной базы приводятся конкретные примеры. Исследуя данный вопрос, автором был проведен мониторинг официальных источников опубликования нормативно-правовых актов и соответствующих электронных правовых систем. Особо акцентируется внимание на качестве принимаемых законов. Отдельно рассматриваются существующие на сегодняшний день принципы правотворчества, после чего автором предлагается и обосновывается необходимость дополнения уже существующих принципов.


Автор: О.П. Бачмага


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: Статья посвящена спорным вопросам квалификации договора между туроператором и турагентом. Автором представлены основные позиции отечественных исследователей на правовую природу модели договора между туроператором и турагентом, рассмотрены нормы действующего гражданского законодательства, существующая судебная практика и деловая документация по данному вопросу. Проанализированы используемые в данных отношениях виды договоров (договор купли-продажи туристского продукта, договор возмездного оказания туристских услуг, договор франчайзинга (коммерческая концессия), договор поручения, договор комиссии, договор аквизиции, агентский договор), выявлены их сильные и слабые стороны. Рассмотрена возможность использования указанных договоров в отношениях между турагентом и туроператором. Предприняты попытки определения наиболее приемлемой модели регулирования отношений между указанными субъектами. Сделаны предложения в отношении совершенствования законодательства в части квалификации указанного договора в качестве агентского, внесения изменений в ФЗ «Об основах туристской деятельности» и Гражданский кодекс Российской Федерации.


Автор: А.Н. Пузырева


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: На основе действующего гражданского и информационного законодательства в статье представлен авторский подход к проблеме электронной торговли и дистанционной купли-продажи. Рассматриваются правовые проблемы электронных платежей как сопутствующих компонентов элек- тронной торговли в свете нового Федерального закона «О национальной платежной системе».


Автор: Рассолов И.М.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: В статье подробно исследуются особенности правового регулирования трудовых отношений в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. На основе анализа действующих нормативных правовых актов дана подробная характеристика основным особенностям, проявляющимся при заключении трудового договора, действии и прекращении трудовых отношений на указанных территориях.


Автор: Снигирева И.О.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: Предмет исследования в настоящей статье составляют теоретические основы, истори- ческие предпосылки формирования, современная правовая регламентация специфических особенностей пересмотра приговора, постановленного на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Непо- средственному исследованию подвергаются вопросы, касающиеся предмета апелляционного пересмотра приговоров, постановленных на основании вердикта присяжных заседателей, апелляционных оснований от- мены названных приговоров. Наряду с анализом современного реформированного уголовно-процессуально- го законодательства, автор обращается и к историческому опыту реализации института пересмотра приговоров, постановленных на основе вердикта присяжных, нашедшему отражение в Уставе уголовно- го судопроизводства Российской империи. В процессе написания статьи автором использовался комплекс общенаучных и специальных методов познания правовой действительности, включающий следующие ме- тоды: логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, исторический, формально-логический. Научная новизна работы заключается в том, что автор по-новому подходит к решению вопроса об опреде- лении предмета судебного разбирательства в апелляционном порядке, предлагая рассматривать его через призму дифференциации порядка пересмотра приговоров, постановленных в условиях различных порядков уголовного судопроизводства, в связи с чем предлагается внесение соответствующих изменений в УПК РФ. В качестве нового предложения выступает предложение автора о дополнении ст. 217 УПК РФ в части вклю- чения в перечень обязанностей следователя разъяснять и особенности пересмотра приговоров, постанов- ленных судом присяжных. Автор высказывает и аргументирует положение об обусловленности специфики пересмотра приговора, постановленного на основании вердикта присяжных заседателей, специфическими особенностями его вынесения в суде с участием присяжных заседателей.


Автор: Бородинова Т.Г.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: В рамках настоящей статьи рассматриваются проблемы развития юридического обра- зования в пореформенное время. Этот исторический период интересен для современности тем, что страна вот уже более 20 лет находится в стадии перманентного реформирования. В этой связи можно проводить определенные исторические параллели. Есть основания полагать, что реформы юридиче- ского образования в пореформенное время в чем-то схожи с теми процессами, которые имеют место сегодня.


Автор: Корнев А.В., Борисов А.В.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: Проанализированы процессуальные сроки апелляционного обжалования по Уставу уголов- ного судопроизводства 1864 г. и УПК РФ. Рассмотрены особенности процедуры восстановления пропу- щенного срока апелляционного обращения. Дано толкование понятия «другой судья», который наделен полномочиями по восстановлению пропущенного срока апелляционного обращения. Определен перечень «иных лиц», которые могут обратиться в суд апелляционной инстанции. Предложено разграничить требования к обоснованию апелляционного обращения в зависимости от личности апеллянта. Проана- лизированы правовые последствия обращения с апелляционной жалобой или представлением. Методо- логическую основу исследования составила совокупность общенаучных и частнонаучных методов: диа- лектического, логического, исторического, формально-юридического, сравнительного анализа. Предло- жен критерий дифференциации сроков апелляционного обжалования в зависимости от вида решений суда первой инстанции.


Автор: Афанасьева С.И.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: Настоящая статья посвящена рассмотрению места и роли юридического интереса в си- стеме научной концепции развития гражданского права как части методологии гражданско-правовой регламентации общественных отношений. Автор изучает проблемы функционирования через взаимос- вязь с юридическим интересом таких основных и ключевых категорий гражданского права, как равен- ство, равноправие, автономия воли, добросовестность, свобода договора. В статье подчеркивается, что юридический интерес служит юридическим средством, через которое осуществляется взаимодей- ствие общественных отношений с правовыми явлениями гражданского права. Обоснована позиция ав- тора относительно понятия и правовой природы юридического интереса (как особой правовой связи), видами которого являются частные и публичные интересы. На основе анализа юридической практики и теоретико-правовых положений автор исследует категорию баланса частных и публичных интересов. Автор аргументирует собственную оригинальную позицию, согласно которой баланс не является ре- альным сочетанием частных и публичных интересов в конкретном юридическом отношении. По мне- нию автора, данный баланс, рассматриваемый как идеальная модель в правовой системе, будучи фунда- ментальной философско-правовой категорией, не может привлекаться для решения конкретных граж- данско-правовых проблем, а на практике должны быть использованы гражданско-правовые средства. Отмечено, что юридический интерес, будучи самостоятельной юридической формой и юридической конструкцией, может быть применен для целей формально-юридического закрепления правового поло- жения потенциальных участников обязательственного правоотношения. Объясняется практическое значение использования данного подхода, поскольку юридические интересы потенциальных контраген- тов объединяются и трансформируются в каузу договора-сделки, которая определяет содержание до- говора-правоотношения и обеспечивает обоснование юридической защиты слабой стороны в договоре. Уделено внимание перспективам использования юридического интереса для формального определения правовых связей между сособственниками в модели права собственности. В целом продемонстрирова- но, что в гражданском праве гибкость юридического интереса смягчает правовой формализм и в то же время затрудняет произвол правоприменительной практики.


Автор: Ульянов А.В.


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: The article analyzes one of the constituent elements of legal relations under civil law within the virtual space of the Internet – a legal subject under civil law. Although the concept of a legal subject under civil law has been suffi ciently elaborated, an analysis of this institution with reference to the Internet will enable the features of its legal regulation to be set out. The main legal challenge associated with the concept of a legal subject under civil law on the Internet is fact that it cannot be personifi ed within virtual space. Relations in the virtual space of the Internet are based on civil law contracts incorporating features of the virtual space created by the Internet. Within this context, the relationship between legal subjects under civil law within the virtual space of the Internet is not regulated specifi cally by legal norms, but by special agreements between these subjects. By virtue of this convention, the parties which establish legal relations on the Internet initially follow certain contractual settings based on the assumption that the counterparty entering into legal relations within virtual space is fi rst and foremost a person with full legal capacity. Secondly, the subjects must act with the conscious intention to frame their actions in legal terms (inter alia by contractual agreement) even though no visible document is drawn up, as is required for relations between persons in the real world (not on the Internet). Secondly, space. The conventional nature of the relationship within virtual space extends to processes applicable to contractual relations between the parties. It can be stated that the rules regulating these relationships are quasi normative in nature as there are no legal rules establishing how to identify a legal subject and how to determine jurisdiction on the Internet. For these reasons, one of the fundamental principles governing relations within virtual space can be called the principle of the presumption of equality and legal personality of the parties involved. This principle is formulated as follows: within virtual space, parties entering into relations may be assumed to have equal status and legal capacity with regard to real and personal benefi ts, unless directly asserted or proven otherwise.


Автор: Abdudzhabar Abdujalilov


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Аннотация: В данной статье будет рассмотрена система уголовных наказаний китайской династии Мин, с использованием исторического, аналитического и дедуктивных методов. Предметом данного исследования является пенитенциарная система уголовного кодекса династии Мин. Также будет уделено внимание видам наказаний, разновидности карательных мер и их значимости для средневекового китайского социума. Бу- дут рассмотрены субъекты и объекты преступления. В настоящее время тема китайского право является малоизученной в истории государства и права зарубежных стран, в связи с этим данная работа будет пред- ставлять интерес не только для специалистов в области истории, но и для юристов как описание образца оригинального (самобытного) права, которое было эффективным для организации определенного типа на- ционального общества, каковым являлось общество средневекового китайского государства.


Автор: Н.Д. Пивоваров


Рубрика: Тема номера


DOI: 10.17803/1729-5920.2017.123.2.184-207


Читать статью полностью

Авторизация

  Информация для авторов

Уважаемые авторы!

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) прекратил сотрудничество с издательской группой Nota Bene.

Читать полностью